Обзор дисциплинарной практики Совета Адвокатской палаты г. Москвы

(Редакционный материал)

(«Адвокат», 2008, N 6)

ОБЗОР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ

СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ Г. МОСКВЫ

В рубрике представлены решения по дисциплинарным производствам, принятые на недавних заседаниях Совета Адвокатской палаты г. Москвы.

1. В соответствии с п. 1 ст. 11 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат не вправе быть советником, защитником или представителем нескольких сторон в одном деле, чьи интересы противоречат друг другу, а может лишь способствовать примирению сторон.

…Федеральный судья Т. районного суда г. Москвы обратилась в Адвокатскую палату г. Москвы с сообщением. В этом сообщении указывалось, что адвокат А. не явилась в судебное заседание 9 июля и 25 сентября 2007 г., не представив надлежащим образом оправдательные документы (заключение квалификационной комиссии в этой части не публикуется. — Примеч. редакции).

Далее в своем сообщении федеральный судья Т. указала следующее.

В судебном заседании 11 октября 2007 г. адвокат А. совершила действия, противоречащие требованиям адвокатской этики и профессионализма, представив для передачи суду и приобщения к материалам уголовного дела заявление, авторами которого якобы являются несовершеннолетний потерпевший К. и его законный представитель К-ва, (последняя в судебном заседании отсутствовала ввиду нахождения на больничном). В заявлении, в частности, указывалось: «…мне, законному представителю К-вой С. А. и потерпевшему К. возмещен ущерб в размере 3000 рублей, претензий к подсудимому не имеем, сумма ущерба является для нас незначительной. Прошу уголовное дело в отношении Т. прекратить за примирением сторон». Заявление было подписано несовершеннолетним потерпевшим К., однако последний в ходе выяснения обстоятельств пояснил, что с текстом заявления не знаком, увидел его впервые перед судебным заседанием, когда ему его представила адвокат А. для подписи; по поводу того, был ли возмещен ущерб, он ничего не знает и пояснить не может; его мама (законный представитель К-ва) также не является автором указанного заявления; подписал он заявление в силу несовершеннолетнего возраста и так как адвокат А. просила это сделать. В последующем, в судебном заседании 18 октября 2007 г., мать потерпевшего подтвердила, что действительно ущерб в размере 3000 рублей был возмещен, хотя причинен ущерб был в размере 4000 рублей. Однако, по словам К-вой, автором указанного заявления она не являлась и с его текстом не знакома, никогда не просила прекратить уголовное дело в отношении Т., ст. 76 УК РФ ей не знакома и причиненный ущерб является для нее значительным.

По мнению судьи Т., адвокат А. ввела в заблуждение суд, а также своего подзащитного, поскольку последний обвинялся в совершении нескольких преступлений, и прекращение дела по одному из эпизодов за примирением с потерпевшим невозможно. Выступая в прениях сторон по указанному уголовному делу, адвокат А. заняла и выразила позицию, противоречащую позиции ее подзащитного — подсудимого Т. Заявитель полагает, что своими недопустимыми и недостойными действиями адвокат А. подрывает авторитет и репутацию адвокатской коллегии, в связи с чем просит Адвокатскую палату г. Москвы обратить внимание на недопустимость такого поведения, противоречащего законодательству, на несоответствие адвоката А. занимаемой должности и ее непрофессиональную подготовку к судебным заседаниям, поскольку адвокат А. представила суду взаимоисключающие, противоречащие друг другу документы, ввела суд в заблуждение и фактически изготовила подложный документ, поскольку потерпевшие не имели к указанному документу никакого отношения.

Выслушав объяснения адвоката А., изучив письменные материалы дисциплинарного производства, обсудив доводы сообщения федерального судьи Т. районного суда г. Москвы от 8 ноября 2007 г., квалификационная комиссия, проведя голосование именными бюллетенями, пришла к следующим выводам.

…Относительно изложенных в сообщении заявителя претензий к адвокату А., которая, осуществляя защиту подсудимого Т., приняла меры к возмещению им (его родственниками) ущерба, причиненного несовершеннолетнему потерпевшему К., квалификационная комиссия отметила, что хотя адвокат не вправе быть советником, защитником или представителем в одном деле нескольких сторон, чьи интересы противоречат друг другу, но он может способствовать их примирению (п. 1 ст. 11 Кодекса профессиональной этики адвоката). Как следует из имеющихся в материалах дисциплинарного производства доказательств, в отношении подсудимого Т. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поэтому самостоятельно урегулировать с потерпевшим вопрос о возмещении вреда, причиненного преступлением, он не мог. В связи с этим адвокат А. подготовила проект заявления потерпевшего и его законного представителя, подтверждающего факт возмещения в полном объеме материального ущерба в размере 3000 руб. и содержащего просьбу о прекращении уголовного дела в отношении Т. по эпизоду кражи за примирением сторон.

Как возмещение подсудимым или его родственниками потерпевшему вреда, причиненного преступлением, так и заявление потерпевшего о своем согласии на примирении с подсудимым законодательству Российской Федерации не противоречат. Из имеющихся в материалах дисциплинарного производства доказательств не следует, что указанные действия адвоката А. не были одобрены ее подзащитным Т. При проверке представленного в суд заявления выяснилось, что законный представитель (мать) потерпевшего К-ва оценила похищенное в 4000 рублей («у следователя я писала 4 тыс.»). Законный представитель пояснила, что 3000 рублей ей вернули, исковых требований у нее не имеется, у нее есть такое же заявление, это заявление составляла адвокат, а она просто подписала его; заявление должно было быть по поводу того, что подсудимый ей все возместил; на данный момент претензий к подсудимому она не имеет.

Таким образом, в судебных заседаниях было установлено, что ущерб, причиненный кражей, действительно был потерпевшему возмещен, дополнительных исковых требований он не заявлял, претензий в этой связи к подсудимому не имел, а непонимание потерпевшим и (или) его законным представителем отдельных юридических аспектов примирения как основания к прекращению уголовного преследования («то, что там статьи какие-то указаны, я их не знаю. Значит, теперь я крайняя оказалась») не свидетельствует и не может свидетельствовать о нарушении адвокатом А. норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката. Не свидетельствует и не может свидетельствовать об этом и расхождение юристов во мнении относительно того, возможно ли прекращение уголовного дела (уголовного преследования) лица в связи с примирением сторон не полностью, а в части предъявленного обвинения, касающейся самостоятельного преступления, совершенного в отношении конкретных потерпевших (кража мопеда у К-вых). Помимо данной кражи Т. обвинялся в совершении разбоя и кражи, совершенных при иных обстоятельствах и в отношении иных потерпевших, т. е. всего в трех совершенно самостоятельных преступлениях, не образующих идеальной совокупности.

Поэтому в факте изготовления адвокатом А. для потерпевшего К. и его законного представителя К-вой (в интересах подсудимого Т. и в ходе осуществления его защиты) проекта заявления, подтверждающего факт возмещения вреда и выражающего согласие на примирение с подсудимым, квалификационная комиссия не усматривает нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката.

Относительно доводов заявителя о том, что, «выступая в прениях сторон по указанному уголовному делу, адвокат А. заняла и выразила позицию, противоречащую позиции ее подзащитного — подсудимого Т.», квалификационная комиссия отметила следующее. Во-первых, данное утверждение никакими доказательствами не подтверждается, поскольку заявителем даже не представлена копия протокола соответствующего судебного заседания. Во-вторых, заявитель был не вправе ставить перед дисциплинарными органами Адвокатской палаты г. Москвы вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката А. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей перед доверителем, а квалификационная комиссия в рамках данного дисциплинарного производства не вправе давать оценку исполнению адвокатом этих обязанностей, поскольку претензии к качеству юридической помощи, оказываемой адвокатом по соглашению с доверителем, вправе предъявлять лишь последний, однако из материалов дисциплинарного производства не усматривается наличия у Т. каких-либо претензий к работе адвоката А. по его делу.

Исследовав доказательства, представленные участниками дисциплинарного производства на основе принципов состязательности и равенства прав участников, квалификационная комиссия пришла к выводу о том, что адвокатом А. при обстоятельствах, описанных в сообщении заявителя, не допущено нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката.

На основании изложенного квалификационная комиссия Адвокатской палаты г. Москвы, руководствуясь п. 7 ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и подп. 2 п. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката, вынесла заключение о необходимости прекращения дисциплинарного производства в отношении адвоката А. вследствие отсутствия в ее действиях (бездействии), описанных в сообщении федерального судьи Т. районного суда г. Москвы от 8 ноября 2007 г., нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката.

Совет согласился с мнением квалификационной комиссии.

2. Адвокат как профессиональный участник судопроизводства обязан своими поступками укреплять веру в надежность такого общепризнанного способа защиты прав и свобод граждан, каковым является судебный способ защиты, что, однако, не исключает, а, наоборот, предполагает необходимость оспаривания в корректной форме незаконных и необоснованных действий и решений, совершаемых (принимаемых) судьями по конкретному делу.

30 октября 2007 г. в Адвокатскую палату г. Москвы с сопроводительным письмом председателя Московского городского суда Е. от 25 октября 2007 г. N 405-118/2 поступило для принятия соответствующих мер сообщение (частное определение) судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 17 октября 2007 г.

В частном определении указано, что при рассмотрении в судебном заседании 17 октября 2007 г. кассационного представления государственного обвинителя В., кассационных жалоб осужденного Р. и адвоката О. на приговор районного суда г. Москвы от 29 июня 2007 г., по которому Р. был осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 9 годам лишения свободы, судебная коллегия установила, что в поданной 15 августа 2007 г. кассационной жалобе адвокат О., оспаривая законность и обоснованность состоявшегося в отношении Р. приговора, изложила свои доводы в некорректной форме, используя нелитературные и нецензурные выражения. Поскольку кассационная жалоба является процессуальным документом, к составлению которого законом предъявляются определенные требования, употребление адвокатом в жалобе неприличных и нецензурных слов и выражений является недопустимым и расценено судебной коллегией, которой эта жалоба адресована, как явно выраженное неуважение к суду, рассматривающему дело в кассационном порядке.

Признав кассационную жалобу адвоката О., поданную 15 августа 2007 г., не соответствующей требованиям ч. 1 ст. 375 УПК РФ, судебная коллегия приняла решение о снятии дела Р. с кассационного рассмотрения и возвратила в суд, постановивший приговор, для выполнения требований ч. 3 ст. 375 УПК РФ и ч. 2 ст. 363 УПК РФ.

Считая, что адвокатом О. допущено нарушение положений уголовно-процессуального закона, Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также Кодекса профессиональной этики адвоката, судебная коллегия сочла необходимым сообщить об этом в Адвокатскую палату г. Москвы для принятия мер к недопущению аналогичных нарушений закона в дальнейшем и рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении адвоката О. дисциплинарного производства.

Адвокат О. в своих письменных объяснениях от 21 декабря 2007 г. и 26 февраля 2008 г. подробно описала структуру процесса по уголовному делу по обвинению Р. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 158 УК РФ, а также свою работу по этому делу в качестве защитника. Кроме того, адвокат указала, что на протяжении уже двух лет ведет дело, которое, по ее мнению, носит заказной характер, о чем, в частности, свидетельствует то обстоятельство, что в процессе того как планировалось убийство Т., ее подзащитного Р. неоднократно фотографировали, выясняя при этом его одежду, связи и род занятий. Кассационная жалоба была написана адвокатом в сильнейшем эмоциональном стрессе, шоке. В результате коррупции и неправового разрешения по настоящему делу адвокат испытала серьезный стресс, в результате которого потеряла 8 кг, у нее отказали ноги, и ей ничего не оставалось делать, как представить информацию, которую иначе никак нельзя было представить; ее подзащитный был готов наложить на себя руки, также перенес шок, поседел после провозглашения заведомо неправосудного приговора. Адвокат не отрицает, что в жалобе есть фрагменты, которые в результате ее эмоционального состояния не соответствуют юридической лексике. Однако О. указала, что ею как защитником, который на протяжении двух лет борется за невиновного человека, который стал жертвой, «мягко говоря, несовершенства нашей следственно-судебной системы», проведен по делу огромный объем юридической работы, которая фактически на всех судебных и следственных этапах осталась без надлежащего внимания. Находясь в состоянии эмоционального шока после вынесения приговора, она прибегла к специфическому методу преподнесения информации о той «коррупционной практике ведения дела», которой стала свидетелем, или, используя ее выражение, она «сняла маски и оголила» ту действительность, которая, на ее взгляд, привела как к незаконному и необоснованному содержанию под стражей ее подзащитного, так и к постановлению заведомо неправосудного приговора.

…Давая объяснения в заседании квалификационной комиссии 29 февраля 2007 г., адвокат О. полностью подтвердила сведения, изложенные в ее письменных объяснениях, дополнительно пояснила, что у нее папа — молдавский цыган, а мама очень артистичная, поэтому и она склонна к артистичности. Включение в кассационную жалобу различных слов («жопа», «дерьмо», «говно» и др.) и словосочетаний («хреновы фальсификаторы», «головастик несчастный» и др.) — это следствие эмоциональной ситуации, вызванной неправосудным приговором в отношении ее подзащитного. Адвокат признала, что по форме изложения доводов в жалобе она не права, форма была избрана некорректная.

Выслушав объяснения адвоката О., изучив письменные материалы дисциплинарного производства, обсудив доводы сообщения (частного определения) судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 17 октября 2007 г., квалификационная комиссия, проведя голосование именными бюллетенями, пришла к следующим выводам.

Адвокат О. осуществляет на основании соглашения защиту гражданина Федеративной республики Югославии Р., содержащегося под стражей с 24 февраля 2006 г.

По приговору районного суда г. Москвы от 29 июня 2007 г. Р., прибывший в Россию для работы в качестве строителя, был признан виновным в убийстве 23 февраля 2006 г. в номере гостиницы своего соотечественника Т., занимавшегося в России строительным бизнесом. Действия Р. судом квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ, назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Р. вину не признал, отрицал свою причастность к убийству Т.

5 июля 2007 г. от защитника — адвоката О. в районный суд г. Москвы поступила кассационная жалоба на приговор от 29 июня 2007 г., в которой адвокат поставила вопрос об отмене приговора как незаконного и необоснованного и о прекращении уголовного дела по обвинению Р. Одновременно в жалобе указывалось, что подробная кассационная жалоба с учетом всех обстоятельств дела будет подана после ознакомления с протоколами судебных заседаний с 11 мая по 29 июня 2007 г.

15 августа 2007 г. от защитника — адвоката О. в Ч. районный суд г. Москвы поступили «Дополнения к кассационной жалобе на приговор районного суда г. Москвы».

17 октября 2007 г. судебная коллегия по уголовным делам сняла уголовное дело в отношении Р. с кассационного рассмотрения и вернула в районный суд г. Москвы для выполнения требований ст. 375 УПК РФ. При этом судебная коллегия установила, что в поданной 15 августа 2007 г. кассационной жалобе адвокат О., оспаривая законность и обоснованность состоявшегося в отношении Р. приговора, изложила свои доводы в некорректной форме, используя нелитературные и нецензурные выражения, а поскольку кассационная жалоба является процессуальным документом, к составлению которого законом предъявляются определенные требования, употребление адвокатом в жалобе неприличных и нецензурных слов и выражений является недопустимым и расценено судебной коллегией, которой эта жалоба адресована, как явно выраженное неуважение к суду, рассматривающему дело в кассационном порядке, а сама жалоба — как не соответствующая требованиям ч. 1 ст. 375 УПК РФ. Одновременно судебная коллегия вынесла частное определение, которое направила в Адвокатскую палату г. Москвы с просьбой возбудить в отношении адвоката О. дисциплинарное производство.

Постановлением судьи районного суда г. Москвы М. от 25 октября 2007 г. кассационная жалоба адвоката О. на приговор суда в отношении Р. была возвращена адвокату, при этом О. было предложено представить кассационную жалобу, соответствующую требованиям ч. 1 ст. 375 УПК РФ, в срок до 8 ноября 2007 г.

7 ноября 2007 г. от адвоката О. в районный суд г. Москвы поступили «Кассационная жалоба на приговор районного суда г. Москвы от 29 июня 2007 г.» и «Дополнения к кассационной жалобе на приговор районного суда г. Москвы».

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 23 января 2008 г. кассационные жалобы осужденного Р. и защитника адвоката О. удовлетворены частично — приговор районного суда г. Москвы от 29 июня 2007 г. в отношении Р. отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе. При этом в кассационном определении указано, в частности, следующее:

в соответствии со ст. 302 УПК РФ суд постановляет по уголовному делу обвинительный приговор при условии, что в ходе судебного разбирательства вина подсудимого подтверждена совокупностью исследованных доказательств, когда по делу исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены.

Эти требования закона судом по настоящему делу не выполнены, поскольку фактически суд не проверил версию защиты о непричастности Р. к убийству Т., не мотивировал ссылкой на конкретные доказательства по делу содержащиеся в приговоре выводы относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Приведя в приговоре доказательства, представленные обвинением (показания свидетелей, протоколы осмотров места происшествия и номера 21В-3 гостиницы, акт применения розыскной собаки, заключение судебно-медицинского эксперта, акты судебно-биологических, трассологических, медико-криминалистических и медико-генетических экспертиз, детализацию и биллинг переговоров с мобильного телефона Р., документы о приобщении к делу вещественных доказательств и об их осмотре, а также другие материалы дела) суд, как следует из содержания приговора, не сопоставил вышеперечисленные доказательства с показаниями Р. и не указал, каким образом показания свидетелей уличают его в совершении убийства, какие конкретно доказательства опровергают доводы Р. о том, что с потерпевшим он знаком не был, во время убийства Т. в гостинице не находился, преступления не совершал, вещественные доказательства никакого отношения к нему не имеют.

Отвергая доводы защиты о невиновности Р. в совершении инкриминированного ему деяния, суд ограничился ссылкой на совокупность доказательств, представленных обвинением, а также на предположение относительно принадлежности вещественных доказательств Р. При этом суд проигнорировал ряд обстоятельств, свидетельствующих о том, что представленные обвинением доказательства, которые, по мнению суда, опровергают показания Р., нуждаются в более тщательной проверке, поскольку

— обнаружение в гостиничном номере убитого записей о Р. и отсутствие следов взлома на замке номера не дает оснований однозначно утверждать, что Р. был лично знаком с Т. и последний сам впустил Р. в свой номер 23 февраля 2006 г.;

— мнение свидетеля Ш. о принадлежности изъятых из номера потерпевшего брюк осужденному по существу является предположением, основанным на том, что Ш. видела на осужденном брюки такого же цвета и покроя (ни о каких индивидуальных признаках изъятых брюк и брюк Р. Ш. не сообщала);

— заключение эксперта о том, что обнаруженный на кроссовках пот мог произойти от любого человека с группой крови B, в том числе от Р., не является бесспорным подтверждением того, что изъятые с места происшествия кроссовки 43 размера принадлежат Р., который, согласно его показаниям, носит обувь 45 размера;

— содержащиеся в акте о применении розыскной собаки сведения о том, что по следу с места происшествия собака довела до комнаты 21В-3, противоречат показаниям свидетеля М. о том, что работа собаки по следу результата не дала, комната 21В-3 и тапочки были обозначены собакой, когда она работала не по следу, а по запаху кроссовок.

При наличии в деле и соответственно в приговоре вышеуказанных противоречий, которые судом не выяснены и не устранены, судебная коллегия вынуждена констатировать, что при рассмотрении дела Р. суд не выполнил требования ст. 87 УПК РФ, не проверил надлежащим образом показания Р., а также другие исследованные в судебном заседании доказательства, не сопоставил их между собой и не привел убедительных мотивов, по которым он принял одни из доказательств и отверг другие.

Изложенный в приговоре вывод суда относительно мотива преступления Р., а именно о том, что между Р. и Т. произошел конфликт в связи с претензиями Т. к поведению Р. и его работе, не подкреплен ссылкой на конкретные доказательства, содержащие сведения о взаимоотношениях Р. и Т. А следовательно, данный вывод суда является предположением, которое, согласно ст. 302 УПК РФ, не может быть положено в основу обвинительного приговора.

Приговор в отношении Р., постановленный с нарушением требований УПК РФ, касающихся порядка проверки и оценки доказательств по делу и составленный с нарушением требований ст. 307 УПК РФ, не может быть признан законным и обоснованным и подлежит отмене, а дело — направлению на новое судебное рассмотрение, в ходе которого суду надлежит устранить вышеуказанные недостатки и принять по делу законное решение.

Сопоставив тексты двух документов — «Дополнения к кассационной жалобе на приговор районного суда г. Москвы», которые поступили от адвоката О. соответственно 15 августа и 7 ноября 2007 г., квалификационная комиссия констатирует, что при составлении второго документа адвокат учла замечания, высказанные судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда в определении и частном определении от 17 октября 2007 г., — последний документ написан в строгом деловом стиле, был признан судом соответствующим требованиям ч. 1 ст. 375 УПК РФ, по изложенным в нем доводам суд кассационной инстанции принял решение об отмене обвинительного приговора в отношении Р.

При осуществлении защиты Р. адвокату О. удалось достичь значительных профессиональных успехов — убедить суд кассационной инстанции в обоснованности изложенных в ее кассационной жалобе доводов и, соответственно, в незаконности и необоснованности вынесенного в отношении ее подзащитного Р. обвинительного приговора. Однако квалификационная комиссия вынуждена констатировать наличие в действиях адвоката О. нарушения норм Кодекса профессиональной этики адвоката при составлении «Дополнения к кассационной жалобе на приговор районного суда г. Москвы», поступившего в суд 15 августа 2007 г.

Квалификационная комиссия напоминает, что, являясь независимым профессиональным советником по правовым вопросам, «адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности… за выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности мнение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность адвоката в преступном действии (бездействии)» (п. 1 ст. 2, п. 2 ст. 18 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»), поэтому квалификационная комиссия считает возможным оценить на предмет соответствия адвокатской этике лишь форму выражения адвокатом О. в дополнении к кассационной жалобе своего мнения о незаконности и необоснованности вынесенного в отношении Р. обвинительного приговора.

При анализе и юридической оценке оспариваемой заявителем формы изложения адвокатом О. своих доводов в кассационной жалобе квалификационная комиссия учитывала положения Кодекса профессиональной этики адвоката о том, что:

«Адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, присущие их профессии» (п. 1 ст. 4);

«При осуществлении профессиональной деятельности адвокат… придерживается манеры поведения, соответствующей деловому общению» (п. 2 ст. 8);

«Участвуя или присутствуя на судопроизводстве… адвокат должен проявлять уважение к суду…» (ч. 1 ст. 12).

Поскольку судопроизводство — это единый процесс, состоящий из последовательно сменяющих одна другую стадий (направленных на законное разрешение одного и того же дела), в каждой из которых действует законный состав суда, по отношению к которому все участники судопроизводства, включая адвокатов, обязаны проявлять уважение, то обращение адвоката (защитника) с кассационной жалобой является участием в судопроизводстве в процессуальной форме, установленной законом для данной стадии.

С учетом приведенных положений Кодекса профессиональной этики адвоката квалификационная комиссия признает, что в рассматриваемом дополнении к кассационной жалобе содержатся, в частности, следующие некорректные по форме высказывания (не представляющие собой пересказ или дословное цитирование), а выражение адвокатом О. своего отношения к обстоятельствам дела и собранным по делу доказательствам, а также к отдельным участникам процесса и иным лицам (судье, секретарю судебного заседания, свидетелям, другим адвокатам, сотрудникам милиции, работникам скорой помощи):

«речь не идет об отказе пользоваться услугами проституток, так как Р. значительно выше этого говна»,

«ему [Р.] надоело видеть презервативы в ванной и все остальное говно»,

«таким образом, пот на кроссовках мог произойти (а мог и не произойти, хреновы фальсификаторы!) от Р.»,

«Кем были причинены остальные повреждения (может быть, даже и скорой помощью, у этих крохоборов уж точно мотив был!)»,

«…в последнее время стали никого через границу не пускать, видать, дошло, что жопа горит!»,

«секретарь Г… крутившая жопой перед всеми подсудимыми…»,

«нечего было крутить жопой, надо знать, как и с кем себя вести»,

«адвокаты П. …которому очень хотелось влезть в дело, головастик несчастный, правильно про него говорят: без мыла в жопу влезет…»,

«Ситуацию решили исправить, перекинув Р. в камеру N 250, где мусора должны были ему объяснить внутреннюю денежную политику российского правосудия… Мусора есть мусора… А мелкие мусора до самого последнего ждали, когда Р. сдастся…»,

«они (рабочие) вынуждены были делиться зарплатой за просто так с нашими ментами-крохоборами…»,

«вести себя в процессе как подобает и не крутить жопой, а то без жопы можно остаться на всю оставшуюся жизнь… и не излучать дерьма больше, чем есть внутри».

По мнению квалификационной комиссии, использование приведенных рассуждений и умозаключений в официальном документе, адресованном суду и приобщаемом к материалам уголовного дела, было стилистически неоправданно, поскольку никакой самостоятельной смысловой ценности в контексте анализируемого документа (кассационной жалобы) они не имеют, а существо доводов автора кассационной жалобы понятно без данных суждений и умозаключений, что подтверждается и кассационным определением от 23 января 2008 г. об отмене обвинительного приговора.

Использование адвокатом О. инвективной лексики имело своей единственной целью создание негативной эмоционально-оценочной окраски, усиленно-отрицательного фона, не требуемого в официальном документе.

Адвокат как профессиональный участник судопроизводства обязан своими поступками укреплять веру в надежность такого общепризнанного способа защиты прав и свобод граждан, каковым является судебный способ защиты, что, однако, не исключает, а, наоборот, предполагает необходимость оспаривания в корректной форме незаконных и необоснованных действий и решений, совершаемых (принимаемых) судьями по конкретному делу.

При этом в названных выше положениях п. 1 ст. 4, п. 2 ст. 8, ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката содержатся четкие нравственные ориентиры для соответствующего поведения адвоката.

Изложенное приводит квалификационную комиссию к заключению о том, что адвокат О., включив в дополнение к кассационной жалобе на приговор районного суда г. Москвы от 29 июня 2007 г. в отношении Р. инвективные рассуждения и умозаключения, нарушила п. 1 ст. 4, п. 2 ст. 8 и ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката.

Квалификационная комиссия считает необходимым обратить внимание адвоката О. на то, что оказание доверителю квалифицированной юридической помощи предполагает не только изложение своих суждений и умозаключений в корректной форме, отказ от включения в процессуальные документы указаний на обстоятельства, не относящиеся к делу, но и, по возможности, минимальное использование в заранее подготовленных письменных процессуальных документах разговорно-публицистических выражений и риторических фигур (например, «Ну что «закрыли так закрыли по полной программе, теперь пусть сами и открывают»; «в приговоре, врученном Р. на одном листе, как кость собаке»; «Обвинение построено из воздуха, словно мыльная опера. Написали роман Агаты Кристи N 2.. .»; «Ведь не бомжа закрыли зимой отогреться, а невиновного живого человека… Варвары!»; «пусть чешет в церковь и крестится, если ей кажется»; «…вообще по кайфу невиновного человека с рабочего места взять и подшустрить под него работу!»; «Следователи привыкли думать в меру своей испорченности»; «…на что мне так и хочется сказать: просыпайтесь, разуйте глаза или Вас разбудить, как декабристы разбудили Герцена?»; «Р. смотрел на эти вещи (как баран на новые ворота)»; «…если бы не подшустрили впоследствии с экспертом…»; «…и имеют наглость устроить мышиную возню вокруг полотенца, которое еще не успели извалять в крови убитого Т.»; «…он показал бы им кузькино отродье, как фальсифицировать доказательства»; «…бросили Р. на съедение волкам по типу как хотите так и выкручивайтесь. Но не тут-то было. Мы 9 лет за папу Карло сидеть не собираемся» и т. д.). Ограниченное использование разговорно-публицистических выражений и риторических фигур может быть признано правомерным в устной речи адвоката, например, при заявлении возражений на действия председательствующего или при заявлении отвода по основаниям, которые возникли в судебном заседании непосредственно перед заявлением возражений или отвода. Однако дополнения к кассационной жалобе на приговор районного суда г. Москвы от 29 июня 2007 г. были поданы адвокатом О. 15 августа 2007 г., то есть адвокат имела возможность подготовить этически сбалансированный текст, обосновав свои доводы с помощью профессионально корректных выражений, что в итоге адвокат и сделала после того, как поданная ею кассационная жалоба была признана судом не соответствующей требованиям закона.

Рассматривая дело «Гюндюз против Турции» (Gunduz v. Turkey) (Application N 35071/97), по которому обжаловалась законность обвинительного приговора по делу руководителя религиозной секты, осужденного за выступление в телевизионной передаче, которое было признано разжигающим религиозную вражду в обществе (заявитель, лидер одной радикальной исламской секты, выступая в телевизионной передаче, цель которой состояла в том, чтобы в ходе дискуссии с участием нескольких человек представить эту секту и ее неортодоксальные идеи широкой публике, смешивал религиозные и социальные вопросы, заявляя, что дети, рожденные вне брака, являются «ублюдками»), и признав, что имело место нарушение ст. 10 Конвенции 1950 г., Европейский суд по правам человека в Постановлении от 4 декабря 2003 г. (вынесенном I секцией) подчеркнул, что хотя заявитель и использовал уничижительное выражение «ублюдки (pic)», он сделал это в ходе телевизионной передачи в прямом эфире, то есть у него не было возможности переиначить высказанное, облагородить фразу или опустить ее до того, как употребленное им выражение станет достоянием публики. Тому факту, что мнение заявителя было высказано в ходе живой публично транслирующейся дискуссии, судам Турции при вынесении приговора следовало придать больший вес, чем это было ими сделано (См. Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2004. N 4. С. 20, 21).

Адвокат при осуществлении профессиональной деятельности обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката (подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей адвокат несет ответственность, предусмотренную Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (п. 2 ст. 7 названного Закона).

Нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, совершенное умышленно или по грубой неосторожности, влечет применение мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвокатов (п. 1 ст. 18 Кодекса).

На основании изложенного квалификационная комиссия Адвокатской палаты города Москвы, руководствуясь п. 7 ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и подп. 1 п. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката, выносит заключение о нарушении адвокатом О. при обстоятельствах, описанных в сообщении (частном определении) судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 17 октября 2007 г., норм п. 1 ст. 4, п. 2 ст. 8, ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката.

Совет вынес адвокату О. дисциплинарное взыскание в форме предупреждения.

3. Установленный для адвоката запрет вступать в трудовые отношения в качестве работника, заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного (личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг имеет своей целью предупредить возможность возникновения ситуаций, когда осуществление адвокатом иной деятельности будет порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету адвокатуры.

17 октября 2007 г. в Адвокатскую палату г. Москвы поступило сообщение заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве в отношении адвоката К. (по результатам рассмотрения поступившего в Управление заявления администрации В. района Тверской области от 14 августа 2007 г.). В сообщении указывается, что согласно базе данных Единого государственного реестра налогоплательщиков гражданка К. является:

— учредителем и членом коллегии адвокатов г. Москвы «Г. п.»;

— учредителем и руководителем ООО «Производственный комплекс «М.-С.» (г. Москва), ЗАО «Агентство «Мегаполис-Сервис» (г. Москва), Регионального общественного фонда содействия жилищным программам (г. Москва);

— учредителем и главным бухгалтером ООО «Управляющая компания «М.-С.» (г. Москва);

— главным бухгалтером ООО «Производственный комплекс «М.» (г. Москва).

Гр. К. состоит на учете в Инспекции ФНС России по г. Москве в качестве индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения; с 14 июля 2004 г. ею были представлены налоговые декларации по единому налогу за 2004 — 2006 годы, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; в федеральной базе данных имеются сведения о доходах, полученных гр. К. в следующих организациях: ЮК N 38 Юридического бюро «Г. п.» (2002 год), ЗАО «Агентство «М.-С.» (2003 год), Коллегия адвокатов г. Москвы «Г. п.» (2004 — 2006).

С учетом изложенного автор сообщения считает, что в деятельности адвоката К. нарушены положения ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», и просит принять в отношении адвоката меры.

…Адвокат К. в своих письменных объяснениях от 24 января 2008 г. указала, что она имеет статус адвоката с 1999 г., действительно числится учредителем всех организаций, перечисленных в письме УФНС по г. Москве, однако данные организации в период действия Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» хозяйственной деятельности не вели и доходов не получали; таким образом, адвокат от этих организаций доходов (оплаты) не получала. Адвокат считает, что заявление администрации В. района Тверской области от 14 августа 2007 г. N 586-О в отношении адвоката К. в адрес УФНС по г. Москве было вызвано результатами ее адвокатской деятельности в интересах ООО «Б. к.», в результате которой было возбуждено уголовное дело против преступной группировки, в которую входили нынешние сотрудники этой администрации.

…Изучив письменные материалы дисциплинарного производства, обсудив доводы представления вице-президента Адвокатской палаты г. Москвы от 17 октября 2007 г., сообщения заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве П. от 10 октября 2007 г., квалификационная комиссия, проведя голосование именными бюллетенями, пришла к следующим выводам.

Адвокат при осуществлении профессиональной деятельности обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката (подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей адвокат несет ответственность, предусмотренную Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (п. 2 ст. 7 названного Закона).

Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам. Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и муниципальные должности. Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя адвокатского образования, а также с работой на выборных должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации, Федеральной палате адвокатов Российской Федерации, общероссийских и международных общественных объединениях адвокатов (п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя адвокатского образования и с работой на выборных должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации или Федеральной палате адвокатов.

Адвокат также не вправе:

— заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного (личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг;

— вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридические услуги либо участвовать в организациях, оказывающих юридические услуги;

— принимать поручение на выполнение функций органов управления доверителя — юридического лица по распоряжению имуществом и правами последнего. Возложение указанных функций на работников адвокатских образований также не допускается.

Выполнение профессиональных обязанностей по принятым поручениям должно иметь для адвоката приоритетное значение над иной деятельностью.

Осуществление адвокатом иной деятельности не должно порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету адвокатуры (п. п. 2 — 4 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката).

Таким образом, адвокату, с учетом приведенных положений Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката, не запрещается быть учредителем хозяйственных обществ и товариществ. Однако адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника (например, руководителя или главного бухгалтера организации), а также заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного (личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Из представленных документов усматривается, что гражданка К., имея статус адвоката, одновременно является руководителем ООО «Производственный комплекс «М.-С.», ЗАО «Агентство «М.-С.», Регионального общественного фонда содействия жилищным программам, а также главным бухгалтером ООО «Управляющая компания «М.-С.» и ООО «Производственный комплекс «М.».

Одновременно из объяснений адвоката К. усматривается, что перечисленные организации в период действия Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» хозяйственной деятельности не вели и доходов не получали, и, таким образом, адвокат от этих организаций доходов (оплаты) также не получала.

При рассмотрении дисциплинарного производства, носящего публично-правовой характер, квалификационная комиссия исходит из презумпции добросовестности адвоката, обязанность опровержения которой возложена на заявителя (участника дисциплинарного производства, требующего привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности), который должен доказать те обстоятельства, на которые он ссылается как на основания своих требований.

Однако заявителем не представлено доказательств, опровергающих в рассматриваемой части объяснения адвоката К. Наличие же в федеральной базе данных на К. сведений о том, что в 2004 — 2006 годах она получала доходы только в коллегии адвокатов г. Москвы «Г. п.», наоборот, подтверждает достоверность данных адвокатом К. объяснений.

Квалификационная комиссия отмечает, что поскольку адвокат не является государственным или муниципальным служащим, то для него формальное занятие должности руководителя или главного бухгалтера в организации, которая никакой хозяйственной деятельности не осуществляет, не может считаться во всех случаях несовместимым со статусом адвоката. Следует иметь в виду, что установленный для адвоката запрет вступать в трудовые отношения в качестве работника, заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного (личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг имеет свой целью предупредить потенциальную возможность возникновения ситуаций, когда осуществление адвокатом иной деятельности будет порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету адвокатуры (см. п. 4 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката).

Поскольку перечисленные в сообщении заявителя организации хозяйственной деятельности не осуществляют, то нет оснований считать, что действия (бездействие) адвоката К. могут порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету адвокатуры, а потому в ее действиях (бездействии) отсутствует нарушение норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката.

На основании изложенного квалификационная комиссия Адвокатской палаты г. Москвы, руководствуясь п. 7 ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и подп. 2 п. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката, выносит заключение о необходимости прекращения дисциплинарного производства в отношении адвоката К. вследствие отсутствия в ее действиях (бездействии), описанных в представлении вице-президента Адвокатской палаты г. Москвы от 17 октября 2007 г., основанном на сообщении заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве П. от 10 октября 2007 г., нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката.

Совет согласился с мнением квалификационной комиссии.

——————————————————————