Опека и попечительство над несовершеннолетними по российскому законодательству

(Михеева Л. Ю.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2002)

Подготовлен для системы КонсультантПлюс

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 17 сентября 2002 года

Л. Ю. МИХЕЕВА

Михеева Лидия Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Алтайского государственного университета.

Вопросы правового регулирования устройства детей, оставшихся без попечения родителей, имеют давнюю и интересную историю. Детей содержали в приютах, устраивали в семьи усыновителей и даже передавали мастерам в услужение или в крестьянские семьи в качестве бесплатной рабочей силы <*>. Не останавливаясь подробно на особенностях различных эпох и регионов, хотелось бы отметить лишь одно важное обстоятельство. История показывает, что само наличие беспризорных детей и проблем их устройства — тревожный симптом, свидетельствующий о нездоровье общества, упадке как экономики, так и морали, нравственности. ——————————— <*> См.: Ошанин М. О призрении покинутых детей. Ярославль, 1912. С. 283.

Российский законодатель, пытаясь решить проблему устройства детей, оставшихся без попечения родителей, всякий раз в зависимости от социально — экономических условий предпринимал попытки осуществить это намерение с максимальной эффективностью. Школы — интернаты, детские дома семейного типа, приемная семья и многое другое — все это вехи в истории отечественного семейного законодательства. Не надо быть чрезмерно проницательным, чтобы отметить в смене таких форм одну закономерность. Всякий раз государство стремится устроить детей в первую очередь за счет «внутренних резервов» общества, ибо содержание детей на полном государственном обеспечении требует огромных затрат. Нет необходимости доказывать, что воспитание ребенка в семье является наиболее предпочтительным способом, обеспечивающим правильное формирование личности, приобщение ее к социуму. Сегодня в России почти половина детей, оставшихся без попечения родителей, содержатся в различных специальных учреждениях и не получают представления о том, что такое семья, близкий человек, как нужно строить свои отношения с членами семьи, каковы правила выживания в социальной среде и т. д. За приоритет семейного воспитания ребенка выступают психология и педагогика. Однако право ребенка жить и воспитываться в семье — еще и правовой принцип. Он закреплен прежде всего в Конвенции ООН «О правах ребенка» <*>: «Ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания». Отвечая этой норме международного права, Семейный кодекс РФ закрепляет в п. 2 ст. 54 аналогичное правило: «Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье». ——————————— <*> Конвенция о правах ребенка (Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89, вступила в силу для СССР 15.09.90) // Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993.

Формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей, согласно ст. 2 СК РФ, подлежат правовому регулированию с помощью норм семейного законодательства. Обязанности по выявлению и устройству детей возложены на органы опеки и попечительства. Закон прямо запрещает осуществление такой деятельности другими лицами, физическими или юридическими. Так, согласно ст. 5.37 КоАП РФ «незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку (попечительство) или в приемную семью — влекут наложение штрафа…». Более того, незаконная деятельность, связанная с устройством несовершеннолетних, уголовно наказуема. Так, ст. 154 УК РФ запрещает «незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, совершенные неоднократно или из корыстных побуждений», а ст. 152 УК РФ предусматривает ответственность за еще более серьезное правонарушение — торговлю несовершеннолетними. Однако все это не означает, что забота о выявлении нуждающихся в устройстве детей и определении их судьбы возложена только на органы опеки и попечительства. Каждый законопослушный гражданин, которому стало известно о «беспризорном» ребенке, обязан предпринять установленные законом меры. Согласно ст. 122 СК РФ «должностные лица учреждений (дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений и других учреждений) и иные граждане» обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. Таким образом, сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей, должны поступать в орган опеки и попечительства от всех, кому о нем известно. В том числе такая обязанность возлагается на должностных лиц органов внутренних дел или жилищно — эксплуатационных организаций. Действующее законодательство не устанавливает специального порядка подачи таких сведений, форм составляемых документов и пр. Однако это не является препятствием к исполнению соответствующими лицами своих обязанностей. Неисполнение обязанности сообщить о беспризорном ребенке не влечет за собой ответственности того или иного должностного лица (например, участкового инспектора милиции) или гражданина. Ст. 5.36 КоАП РФ устанавливает административную ответственность, но только за нарушение порядка или сроков подачи в банк данных сведений о ребенке и только для должностных лиц тех учреждений, где находятся дети (лечебных, воспитательных и пр.), а также для должностных лиц так называемых операторов банка данных о детях и органов опеки и попечительства. Между тем эффективные правовые меры требуются на начальном этапе — этапе выявления первичной информации о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Отсутствие в законодательстве мер воздействия по отношению к должностным лицам, не исполняющим обязанность по информированию органов опеки и попечительства о безнадзорных детях, нельзя считать справедливым. Итак, после того как сведения о ребенке тем или иным способом поступили в орган опеки и попечительства, последний в течение трех дней со дня получения сведений обязан провести обследование условий жизни ребенка и при установлении факта отсутствия попечения его родителей или его родственников обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве. С этого же дня начинает течь и другой срок. В течение месяца орган опеки и попечительства обязан устроить ребенка, а если устройство не осуществлено (либо ребенок помещен не в семью, а в детское или иное учреждение), орган опеки и попечительства обязан передать сведения о ребенке в орган исполнительной власти субъекта РФ, который носит название «региональный оператор государственного банка данных о детях». Таким органом является комитет по образованию края или области, министерство образования республики, иной подобный орган, на который законодательством данного субъекта возложена обязанность осуществлять контроль за опекой и попечительством. Порядок формирования и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, определяется Федеральным законом «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» <*>. ——————————— <*> Федеральный закон от 16.04.2001 N 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» // Российская газета. N 78. 20.04.2001.

Региональный оператор государственного банка данных о детях формирует региональный банк данных. Этому органу предоставляется для устройства ребенка один месяц, по истечении которого информация о ребенке должна быть направлена в Министерство образования РФ (в федеральный банк данных о детях). При этом передача сведений о ребенке в соответствующий информационный банк не снимает с органа опеки и попечительства и с органа исполнительной власти субъекта РФ обязанностей продолжать меры по устройству ребенка и не прекращает прав данных органов на использование таких сведений. Доступ граждан, желающих принять детей на воспитание, к информации о детях, оставшихся без попечения родителей, возможен при соблюдении условий, указанных в Законе (заполнение анкеты и пр.). Все действия, предпринимаемые органами исполнительной власти и местного самоуправления, подчинены единой цели — наиболее благоприятным для ребенка способом определить его судьбу. Причем на каждом из этапов соответствующие органы стоят перед выбором оптимального способа устройства ребенка. Согласно ст. 123 СК РФ «дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью), а при отсутствии такой возможности — в учреждения для детей — сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (воспитательные учреждения, в том числе детские дома семейного типа, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения). Иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, могут быть предусмотрены законами субъектов Российской Федерации». Таким образом, действующее законодательство предусматривает четыре основные формы устройства детей:

Основные формы устройства

Усыновление Передача Передача Помещение под опеку или в приемную в специальное попечительство семью учреждение

Кроме того, федеральное законодательство разрешает субъекту РФ на своей территории дополнительно вводить иные формы устройства детей, помимо перечисленных. Следует заметить, что такое положение согласуется, во-первых, с правилом подпункта к) пункта 1 статьи 72 Конституции РФ, согласно которому семейное законодательство находится в совместном ведении России и ее субъектов. Во-вторых, возможность создавать собственное семейное законодательство предоставлена субъектам России самим Семейным кодексом РФ (ст. 3). При этом субъект РФ вправе принимать какие-либо акты по вопросам, не предусмотренным СК РФ, либо по тем вопросам, которые Кодекс специально относит к компетенции субъекта. В данном случае Семейный кодекс РФ предоставляет субъекту РФ право «изобрести» и внедрить свою собственную форму (или несколько форм) устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Заметим, однако, что не все отношения, возникающие в таких случаях, могут быть урегулированы законодательством субъекта РФ, поскольку многие из них будут иметь гражданско — правовую природу, что означает, в свою очередь, применение к ним исключительно федерального законодательства (п. о) статьи 71 Конституции РФ. Выбор той или иной формы устройства ребенка возлагается непосредственно на орган опеки и попечительства. Критерии такого выбора не установлены ни законом, ни подзаконными актами. Семейный кодекс лишь указывает (п. 1 ст. 123), что при устройстве ребенка должны учитываться: «его этническое происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании». В современных условиях органы опеки и попечительства не имеют реальной возможности выбирать между тем или иным способом, что само по себе, безусловно, не может не сказаться на интересах детей крайне отрицательно. Известно, что лица, желающие усыновить ребенка, в большинстве случаев хотят найти ребенка новорожденного или хотя бы не достигшего возраста одного года. В то же время дети старшего возраста, а также дети, страдающие тяжелыми заболеваниями, практически не имеют шансов обрести усыновителей. Не всегда есть и возможность назначить ребенку опекуна или попечителя.

Отграничение опеки и попечительства от иных форм устройства детей

Отличие от усыновления. Опека (попечительство) и усыновление сходны в том, что ребенок в обоих случаях помещается в семью. Однако при усыновлении права и обязанности усыновленных и усыновителей приравниваются к правам и обязанностям детей и родителей. Таким образом, усыновление как бы «заменяет» собой родство первой степени по происхождению. Из этого следует, что правовые последствия усыновления устанавливаются бессрочно и существуют всегда, даже после смерти усыновителей или усыновленных. Исключение составляет отмена усыновления — судебный акт, прекращающий данные правоотношения на будущее время (ст. 140 СК РФ: «Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления ребенка»). Опека и попечительство над детьми — временное правовое состояние. Даже если опекун «трансформируется» в попечителя (при достижении ребенком 14 лет), тем не менее попечительство автоматически прекратится вместе с совершеннолетием ребенка. Это возможно и ранее — в тех случаях, когда до достижения совершеннолетия ребенок приобретает полную гражданскую дееспособность. Далее, правовой статус усыновителя (усыновительницы) предполагает наличие у данного лица всего объема родительских прав и обязанностей, как-то: права определять фамилию и имя ребенка (ср. статьи 58, 59 и 134 СК РФ); права удерживать ребенка у себя; преимущественного права на воспитание ребенка; права общаться с ребенком; права защищать права и интересы ребенка и др. Опекун (попечитель) обязан воспитывать ребенка и защищать его интересы, однако его статус не дает ему права, например, изменить имя или фамилию ребенка. Опекун или попечитель не вправе избирать любые способы воспитания ребенка, поскольку в соответствии со ст. 150 СК РФ он обязан придерживаться рекомендаций органа опеки и попечительства. Но главное, поскольку в данном случае не устанавливаются столь же прочные правовые связи, как при усыновлении, то не возникает и алиментных обязательств опекунов (попечителей) и их подопечных. Это означает, что как опекуны (попечители) не обязаны содержать своих подопечных, так и последние, став совершеннолетними, не несут такой обязанности (см. п. 3 ст. 96 СК РФ) по отношению к бывшим опекунам или попечителям. И, наконец, усыновление производится в судебном порядке, а опекун или попечитель назначаются актом органа опеки и попечительства (органа местного самоуправления). Таким образом, особое назначение опеки и попечительства над детьми проявляется в тех случаях, когда усыновление ребенка невозможно или нецелесообразно. Во-первых, он может оказаться «невостребованным» для усыновления, во-вторых, он может проживать вместе с кем-то из родственников, желающих стать опекуном или попечителем (как правило, с бабушкой, теткой), и его перемещение в другую семью будет противоречить его интересам. В этих и подобных ситуациях установление опеки (попечительства) предпочтительнее усыновления. Во многих регионах институт опеки и попечительства над детьми, помимо своей основной функции — помещения ребенка в семью, выполняет и еще одну. Речь идет о том, что установление опеки (попечительства) рассматривается как предварительный этап, своего рода «ступенька» к усыновлению ребенка. Действительно, передача ребенка под опеку или попечительство может показать, будет ли «удачным» последующее усыновление, и в том случае, если проживание ребенка в этой семье не сложилось, возможно прекращение опеки (попечительства). Понятно, что это сделать значительно проще, нежели отменить усыновление. Отличие опеки (попечительства) от передачи ребенка в приемную семью. Сам Семейный кодекс РФ не содержит определения понятия «приемная семья». Ввиду того что эта форма устройства детей не получила на сегодняшний день широкого распространения на практике, о ее существовании известно не всем. Однако аналог данной формы в недавнем прошлом был хорошо известен. Еще в 1987 году Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР <*> на Министерство просвещения СССР и Госстрой СССР была возложена обязанность разработать проект и осуществить строительство опытного детского дома семейного типа. Такие дома были созданы и функционировали, однако с введением в действие Семейного кодекса РФ (с 1 марта 1996 года) более не могли создаваться, так как Кодекс четко установил новый перечень форм устройства детей. Ранее учрежденные детские дома семейного типа существуют и по сей день, и многие из них в приемные семьи так и не преобразованы. ——————————— <*> См.: Постановление Совмина РСФСР от 14.10.87 N 401 «О мерах по коренному улучшению воспитания, обучения и материального обеспечения детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // Свод законов РСФСР. Т. 3. С. 326.1.

После введения в действие Семейного кодекса РФ возник вопрос о том, как поступить с ранее созданными домами. Письмом Минобразования РФ от 30.01.1997 года органам опеки и попечительства было рекомендовано проявить к детским домам семейного типа «особое внимание и бережное отношение и предоставить родителям — воспитателям возможность самим определить дальнейший статус: преобразовать детский дом семейного типа в малокомплектный детский дом с соответствующим штатом сотрудников или — в приемную семью» <*>. В конце 2000 года в России существовало 383 приемные семьи (вместе с неупраздненными детскими домами семейного типа) <**>. К сожалению, число приемных семей в настоящее время не увеличивается, что связано с отсутствием в местных бюджетах средств, необходимых для их содержания. Так, например, во всей Томской области в 2000 году существовало только 8 приемных семей <***>, а новые приемные семьи не создавались. ——————————— <*> Письмо Минобразования РФ от 30.01.97 N 15/438-6 «О порядке введения в действие Постановления Правительства РФ «О приемной семье» // Вестник образования. N 8. 1997. <**> См.: Распоряжение Президента РФ от 13.12.2000 N 565-рп «О выделении средств для обеспечения социальной защиты детей» // Собрание законодательства РФ. 2000. N 51. Ст. 4989. <***> О положении детей в Томской области. Ежегодный доклад — 2000 год. Подготовлен департаментом социальной защиты населения администрации Томской области. Рукоп. Томск, 2001. С. 33.

Приемная семья — это такая форма устройства детей, при которой лица, осуществляющие охрану прав и интересов ребенка, получают вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей (ст. ст. 151 — 152 СК РФ). Как указывалось ранее, одним из отличительных признаков приемной семьи является специфическое основание возникновения — договор. Опека (попечительство) возникает из акта органа местного самоуправления, однако это не означает, что для назначения опекуна или попечителя не требуется его волеизъявления. Как раз наоборот, согласно п. 3 ст. 35 ГК РФ опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. Такая процедура назначения не тождественна заключению договора, однако имеет много с ним общего. Разница в этих двух формах особенно четко проявляется при анализе правового статуса лица, на которое возложена обязанность заботиться о ребенке. Приемные родители делают это за плату, а кроме того, во всех случаях они имеют право на возмещение расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей (ст. 155 СК РФ). Опекуны (попечители) исполняют свои обязанности по общему правилу безвозмездно. Закономерен вопрос о том, в каких правоотношениях приемные родители состоят с тем, кто выплачивает им денежные средства — с органом опеки и попечительства? Семейный кодекс РФ не дает на него прямого ответа. Вместе с тем ст. 152 Кодекса указывает, что «размер оплаты труда приемных родителей… устанавливается законами субъектов Российской Федерации». Эта же формулировка используется Постановлением Правительства РФ от 17.07.1996 года N 829 в п. 32 и в Приложении N 1, содержащем типовой договор о передаче ребенка в приемную семью. Однако употребление данными актами термина «труд» само по себе не означает, что правоотношения приемных родителей и органа опеки и попечительства регулируются законодательством о труде. Проанализировав предмет договора о передаче ребенка, мы сможем отчетливо увидеть, что от исполняющей стороны в данном случае требуется всецело отдавать себя ребенку, воспитывать его, заботиться о его здоровье и развитии, «готовить его к самостоятельной жизни». Такой широкий спектр обязанностей в совокупности с условиями их исполнения не позволяет сказать, что от приемного родителя требуется выполнение определенной трудовой функции. Согласно ст. 56 ТК РФ трудовой договор (контракт) есть соглашение, «в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда… своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка». Приемный родитель, в свою очередь, свободен в выборе времени исполнения своих обязанностей, режимом и распорядком дня не связан. Эти и другие особенности деятельности приемных родителей позволяют совершенно четко утверждать, что отношения между ними и органом опеки и попечительства не являются трудовыми. Невозможно определить данные правоотношения и как административно — правовые, т. к. в основании их возникновения лежит договор — акт встречного волеизъявления сторон, в силу которого возникают взаимные права и обязанности сторон, причем одна из сторон (орган опеки и попечительства) возлагает на себя денежные обязательства. По нашему мнению, анализируемое правоотношение является гражданско — правовым. Налицо обязательство, возникающее из договора возмездного оказания услуг, заключаемого на определенный срок (в частности, до достижения ребенком совершеннолетия). В силу данного договора исполнитель обязан осуществлять присмотр за ребенком, его воспитание и пр., причем эти обязанности должны исполняться безотносительно ко времени суток. Функции исполнителя сходны с функциями няни, воспитателя или гувернантки с той только разницей, что они осуществляются круглосуточно. Следствием такого вывода является применение к обязательствам сторон норм гражданского права о договорах, например о договоре возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ), однако лишь в субсидиарном порядке, как это предписывают положения статей 4 и 5 СК РФ. Мы намеренно упускаем из виду неимущественную сторону вопроса. Можно было бы сказать, что приемный родитель обязан любить ребенка, заботиться о нем как о родном и так далее. Однако эти слова будут пустыми, ибо ни закон, ни договор обеспечить любви не могут. И тем не менее специфическое назначение приемной семьи — воспитание ребенка — влечет особые правовые последствия. Данному правоотношению присущ лично — доверительный характер, а потому от приемного родителя требуется личное исполнение обязанностей по договору. Кроме того, данный договор может быть расторгнут в связи с такими обстоятельствами, как болезнь, изменение семейного или имущественного положения приемного родителя, отсутствие взаимопонимания с ребенком, конфликтные отношения между детьми, возвращение ребенка родителям или усыновление ребенка и прочее (п. 2 ст. 152 СК РФ). Понятно, что приемным родителям в случае досрочного расторжения договора связанные с этим убытки не возмещаются. Семейный кодекс в п. 3 статьи 153 наделяет приемных родителей по отношению к принимаемому на воспитание ребенку правами и обязанностями опекунов (попечителей). Однако, несмотря на это, в том и другом случае возникает особый, индивидуальный правовой статус. Необходимо учитывать, что права и обязанности опекунов (попечителей) даны приемным родителям только по отношению к детям. Иными словами, у приемных родителей тот же «список» прав и обязанностей, что и у опекунов (попечителей). Это своего рода прием законодательной техники, в соответствии с которым при регулировании каких-либо отношений применяются нормы сходного института, с помощью чего достигается экономия правового материала. Таким образом, приемных родителей нельзя называть опекунами или попечителями, у них есть свое собственное юридическое наименование, обозначающее их правовой статус, — «приемные родители» <*>. ——————————— <*> Однако, по нашему мнению, юридическое отличие между приемной семьей и опекой незначительно и должно быть устранено. Мы полагаем, необходимо законодательно установить, что приемная семья является «платной» разновидностью опеки (попечительства).

Отличие опеки (попечительства) от передачи ребенка в специальное учреждение. Помещение ребенка в лечебное, воспитательное или иное учреждение представляет собой наименее соответствующую его интересам форму устройства. Возможно функционирование нескольких вариантов детских учреждений — в тех формах, которые предусмотрены действующим законодательством. Такими учреждениями могут быть, например: детский дом (для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, школьного возрастов, смешанный); детский дом — школа, школа — интернат для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; специальный (коррекционный) детский дом для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии; специальная (коррекционная) школа — интернат для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии <*>. ——————————— <*> См.: Постановление Правительства от 1 июля 1995 г. «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.10.96 N 1203, от 28.08.97 N 1117, от 30.03.98 N 366) // Собрание законодательства РФ. 1995. N 28. Ст. 2693; Собрание законодательства РФ. 1998. N 14. Ст. 1595.

При передаче ребенка на воспитание в детское учреждение не происходит помещения его в семью как коллектив совместно проживающих, ведущих общее хозяйство граждан. Понятно, что, находясь в детском учреждении, ребенок не только лишен возможности получить больше тепла и заботы, но и, что не менее важно, лишен возможности приобрести опыт семейного общения, проживания в кругу близких, обеспечения быта, заботы друг о друге и пр. Юридическая разница между двумя этими формами устройства детей заключается в том, что при опеке (попечительстве) обязанности по воспитанию и защите интересов ребенка возлагаются на физическое лицо, а при передаче в учреждение — на юридическое лицо (соответствующее учреждение). В последнем случае администрация учреждения обязана представлять интересы ребенка и исполнять функции его законного представителя. Кроме того, при передаче ребенка такой организации место нахождения самого учреждения является местом его проживания и другие варианты места жительства ребенка исключены. В то же время раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается согласно п. 2 ст. 36 ГК РФ (однако лишь с разрешения органа опеки и попечительства и при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного). И, наконец, рассматривая соотношение данных форм устройства, хотелось бы остановить внимание читателя еще на одной проблеме. Помещение ребенка в специализированное учреждение для постоянного проживания возможно лишь в соответствии со статьей 123 СК РФ. По смыслу данной нормы учреждение, куда помещается ребенок, должно быть специализированным, детским, предназначенным для проживания детей. Да и с точки зрения здравого смысла, с позиции педагогики и психологии это должно быть именно так. Однако, например, в 2000 — 2001 гг. активно пропагандировалась идея о необходимости передачи детей — сирот в воинские части. Впервые соответствующая норма была закреплена в Законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» <*>. В соответствии с ним были приняты подзаконные акты, подробно регулирующие порядок зачисления несовершеннолетних в воинские части, а также статус таких воспитанников <**>. Суть меры состоит в том, чтобы передать мальчика в возрасте от 14 до 16 лет, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в воинскую часть. При этом ребенок будет поставлен на довольствие, однако должен помимо учебы «совершенствовать свою физическую подготовку и добросовестно готовить себя к военной службе». ——————————— <*> Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 13.01.2001) // Собрание законодательства РФ. 1999. N 26. Ст. 3177; Собрание законодательства РФ. 2001. N 3. Ст. 216. <**> Постановление Правительства РФ от 14.02.2000 N 124 «Об утверждении Положения о зачислении несовершеннолетних граждан Российской Федерации в качестве воспитанников в воинские части и обеспечении их необходимыми видами довольствия» // Собрание законодательства РФ. 2000. N 8. Ст. 962; Приказ Министра обороны РФ от 19.05.2001 N 235 «О мерах по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации Постановлений Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. N 124 и от 21 сентября 2000 г. N 745» // Российская газета. N 135. 18.07.2001; Приказ ФПС РФ от 20.12.2001 N 771 «О мерах по выполнению в пограничной службе Российской Федерации Постановлений Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. N 124 и от 21 сентября 2000 г. N 745» // Российская газета. N 23. 06.02.2002.

Можно утверждать, что институт «сына полка» продиктован велением времени, отсутствием финансов, переполненностью детских домов. И тем не менее ни одна из этих причин не может оправдать стремления государства таким нетрадиционным и далеким от педагогики способом решить судьбу детей. Более того, такая мера, что гораздо важнее, противоречит семейному законодательству. Как отмечалось выше, СК РФ содержит закрытый перечень форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Дополнения в него могут быть внесены лишь региональным законодательством. Среди указанных в ст. 123 СК РФ форм упомянуто лишь помещение ребенка в специализированное детское учреждение (учреждение, где находятся только дети), но никак не в какой-либо иной коллектив. Таким образом, ст. 24 упомянутого Федерального закона противоречит ст. 123 СК РФ и не подлежит применению. Как указывает ст. 2 СК РФ, семейное законодательство (и только оно) определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. В свою очередь, семейное законодательство состоит из данного Кодекса, а также принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов и иных актов. Кодексом не предусмотрено принятие закона, регулирующего помещение детей в воинские части, и вообще какого-либо закона, регулирующего формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Следовательно, проанализированные положения Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» противоречат ст. 123 Семейного кодекса РФ. Вопрос о возможности использования потенциала Вооруженных Сил в деле борьбы с детской беспризорностью начал обсуждаться в 199 7 году, когда было принято обращение Государственной Думы к Президенту РФ и Правительству РФ «Об использовании ресурсов, высвобождаемых в Вооруженных Силах РФ в ходе проведения военной реформы, в целях воспитания детей, оставшихся без попечения родителей» <*>. В этом документе предлагалось лишь использовать высвобождаемых военных и их семьи как основу для создания детских домов семейного типа, а кроме того, на высвобождаемой материальной базе создавать школы — интернаты. ——————————— <*> Собрание законодательства РФ. 10.11.1997. N 45. Ст. 5140.

Мы не имеем ничего против суворовских училищ, однако считаем совершенно недопустимым воспитание детей в условиях воинской части, тем более что такая форма устройства семейным законодательством РФ не предусмотрена. И, наконец, необходимо произвести отграничение опеки (попечительства) над детьми от иных форм устройства детей, которые могут быть предусмотрены законодательством субъектов РФ. В законодательстве большинства субъектов РФ такие формы не предусмотрены. Однако республики Алтай, Марий Эл, Саха (Якутия), Краснодарский, Красноярский края, Алтайский край, Воронежская, Владимирская, Калининградская и Тамбовская области в нормативных актах, посвященных регулированию семейных отношений и охране прав детей, употребляют термины «патронат», «патронатная семья», «патронажная семья», «семья патронатных воспитателей». Эти термины встречаются и в актах органов местного самоуправления. Например, в решении Совета города Уфы от 20 апреля 2000 года наряду с передачей детей в приемные семьи предусматривается передача в семьи «патронатные», а в Постановлении мэра г. Омска от 16 августа 2000 года (ред. от 26.11.2001), решении Думы г. Ростова — на — Дону от 3 марта 2000 года, в распоряжении главы г. Оренбурга от 1 августа 2000 года организация «патронатных» семей была только запланирована на 2001 и последующие годы <1>. Во многих субъектах РФ эти задачи уже реализованы. Так, в конце октября 2001 г. в Оренбургской области вступил в силу Закон «О патронатном воспитании» <2>, в Курганской области действует «Положение о патронате» <3>, в Новгородской области — «Положение о патронатной семье» <4>. ——————————— <1> КонсультантПлюс:РегиональноеЗаконодательство. <2> Закон Оренбургской области от 19.11.2001 N 364/340-II-ОЗ «О патронатном воспитании» // Южный Урал. N 226. 24.11.2001. С. 4. <3> Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 20.08.2001 N 338 «Об утверждении Положения о патронате и о мерах по обеспечению защиты прав и интересов детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. от 05.11.2001) // КонсультантПлюс:РегиональноеЗаконодательство. <4> Постановление Администрации Новгородской области от 03.04.2002 N 69 «Об утверждении Положения о патронатной семье» // Новгородские ведомости. N 82. 15.06.2002.

Сразу отметим, что термин «патронат» в данном случае не имеет ничего общего с термином «патронаж над дееспособными гражданами», который использует статья 41 ГК РФ для обозначения формы охраны прав дееспособных граждан. Известно, что такая форма, как «патронат» над детьми, в свое время была введена Постановлением СНК СССР от 23.01.1942 «Об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей», закреплялась в положениях КоБСа Латвийской ССР, Узбекской ССР и означала передачу ребенка в семью на основании договора, заключаемого с органом опеки и попечительства. На сегодняшний день каждый из субъектов РФ, закрепляющий в своем законодательстве положения о патронате, вкладывает в этот термин свое собственное значение. Так, согласно Закону Тамбовской области «Об опеке и попечительстве в Тамбовской области», патронатная семья и приемная семья — одно и то же <*>. ——————————— <*> См. ст. 10 Закона Тамбовской области от 25.07.1997 N 125-З (ред. от 28.06.2002) // КонсультантПлюс:РегиональноеЗаконодательство.

Рассмотрим институт передачи ребенка под патронат на примере Закона Алтайского края от 06.03.2000 (ред. от 27.12.2001) N 15-ЗС «О порядке передачи детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на патронат в семьи граждан» <*>. Этот нормативный акт предусматривает передачу ребенка совершеннолетним дееспособным лицам в соответствии с договором, «предусматривающим двусторонние обязательства об условиях содержания и воспитания детей». К Закону прилагается типовой договор, после заключения которого у сторон возникают следующие права и обязанности. Воспитатель должен обеспечить обучение, воспитание, а также «полноценное питание и содержание» ребенка. При этом в договоре должен быть указан некий материальный «вклад» воспитателя в содержание ребенка. В свою очередь орган опеки и попечительства обязуется «осуществлять материальную поддержку патронатной семьи», оказывать ей помощь, обеспечивать защиту прав и интересов детей. На деле такая материальная поддержка обычно выражается в предоставлении семье топлива, детской одежды и пр. Нельзя не заметить, что, к сожалению, появление данного нормативного акта связано с отсутствием в бюджете субъекта РФ и в местных бюджетах средств, достаточных для создания приемных семей, и даже для выплаты пособий опекунам (попечителям). Поэтому патронат представляется алтайскому законодателю своеобразным выходом из сложившейся ситуации, ведь патронатные родители обязуются воспитывать и содержать ребенка за свой счет. ——————————— <*> Алтайская правда. 28.03.2000; 09.01.2001.

Принципиально важно установить, ввел ли Закон Алтайского края новую форму устройства либо попытался предусмотреть разновидность уже существующих. Итак, патронат не является усыновлением, что совершенно очевидно. Невозможно отнести патронат и к разновидности приемной семьи — исходя из того понятия приемной семьи, которое было указано выше. Патронатную семью нельзя считать и разновидностью опеки (попечительства). Во-первых, патронатный воспитатель не может быть признан опекуном (попечителем) потому, что согласно п. 3 статьи 145 СК РФ установление и прекращение опеки или попечительства над детьми определяются Гражданским кодексом РФ. Соответственно, статья 35 ГК РФ определяет порядок назначения опекуна или попечителя, который не предусматривает заключение договора как основание возникновения правоотношений по опеке (попечительству). Таким образом, иной порядок установления опеки или попечительства (в частности, при помощи заключения договора) не может быть предусмотрен законом субъекта РФ, поскольку это противоречило бы ст. 145 СК, ст. 35 ГК, ст. 71 Конституции РФ. Субъект РФ не вправе установить иные, помимо указанных в гражданском законодательстве, основания возникновения опеки (попечительства). Во-вторых, сам Закон Алтайского края разграничивает понятия «опека» и «патронат», указывая в п. 6 статьи 3, что воспитатели патронатной семьи могут по истечении определенного срока «учредить» над воспитанниками опеку (попечительство). В-третьих, другой краевой Закон «Об органах опеки и попечительства» от 10.02.1999 в ст. 3 определяет понятия «опека» («попечительство») и «патронатная семья» по-разному, не допуская их смешения. Таким образом, не имеет юридической силы положение ст. 5 анализируемого Закона Алтайского края: «Родители — воспитатели наравне с органами местного самоуправления исполняют функции опекуна (попечителя)». Все вышеуказанное означает, что данным актом создана ситуация, потенциально опасная для законных прав и интересов ребенка. «Патронатные воспитатели» не являются законными представителями несовершеннолетнего и не могут представлять его интересы во всех отношениях. Воспитатель не вправе давать согласие на медицинское вмешательство в отношении здоровья ребенка, не вправе заключать договор о помещении ребенка в дошкольное или иное учреждение, не может защищать интересы ребенка в суде, в отношениях с различными органами государственного управления. Как выясняется, воспитатель, не являясь опекуном или попечителем, не обязан проживать вместе с ребенком, не обязан извещать орган опеки и попечительства о перемене места своего жительства. В то же время это лицо в связи с принятием ребенка на воспитание приобретает целый ряд льгот и преимуществ (например, предусмотренные Законом РФ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» <*>, трудовым законодательством). Так, не являясь опекунами (попечителями) ребенка, патронатные воспитатели могут быть признаны в соответствии со ст. 96 СК РФ фактическими воспитателями ребенка и поэтому вправе потребовать взыскания алиментов в свою пользу от бывшего воспитанника, достигшего совершеннолетия. ——————————— <*> Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 25.07.2002) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» // В данном виде документ опубликован не был. Использован текст, размещенный в базе КонсультантПлюс:ВерсияПроф.

Кроме того, в соответствии со ст. 53 Жилищного кодекса РСФСР факт совместного проживания и ведения общего хозяйства означает, что патронируемые дети могут быть признаны членами семьи нанимателя (родителя — воспитателя), а, значит, не могут быть выселены при прекращении патроната (членства в семье). Если при вселении патронируемого ребенка не будут соблюдены нормы жилой площади, наниматель может перейти в разряд граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кстати, именно это обстоятельство может оказаться одним из побудительных мотивов принятия ребенка на воспитание. В целях защиты прав детей, находящихся сегодня в таких «патронатных» семьях, необходимо более четко урегулировать права и обязанности сторон по договору о передаче ребенка, исключив из него положения о защите прав ребенка (которая в данном случае может по закону осуществляться лишь органом опеки и попечительства) и акцентировав внимание на имущественных правах и обязанностях сторон и их взаимной ответственности, а также ответственности за вред, причиненный ребенку. Такой выход из ситуации не исключает, однако, возможности воспитателей представлять интересы ребенка вовне, однако всякий раз на основании выдаваемой органом опеки и попечительства доверенности. Пример с Законом Алтайского края заставляет задуматься о том, возможно ли вообще изобрести иную форму устройства детей, помимо тех, которые предусмотрены федеральным законодательством. На этот вопрос должен быть дан положительный ответ. Однако законодателям субъектов РФ необходимо учитывать, что представительство интересов ребенка влечет возникновение гражданских правоотношений. Они, в свою очередь, могут быть урегулированы только законодательством РФ. Итак, выше было показано отличие опеки (попечительства) над детьми от иных форм устройства детей, предусмотренных действующим законодательством. Опека (попечительство) над детьми — это такая форма их устройства, которая: — обеспечивает проживание ребенка в семье; — обеспечивает охрану прав и интересов несовершеннолетнего со стороны конкретного физического лица, отвечающего за свои действия; — носит временный характер; — не влечет за собой возникновения наследственных и алиментных правоотношений; — не предусматривает выплаты лицу, осуществляющему охрану прав и интересов несовершеннолетнего, вознаграждения за его действия; — не предусматривает обязанности опекуна (попечителя) совершать необходимые действия за свой счет. Из перечисленных признаков вытекает и особая задача опеки (попечительства) над детьми. Это обеспечение семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в тех случаях, когда отсутствует возможность передачи ребенка на усыновление или в приемную семью. Преимущества данной формы устройства вполне могли бы привести к широкому распространению передачи детей под опеку (попечительство). Однако, по данным Министерства образования РФ, почти половина сирот и «социальных сирот» помещены в детские учреждения. Отсутствие широкого применения опеки и попечительства на практике связано в немалой степени с недостаточной государственной поддержкой этого социального института.

Государственная поддержка опеки и попечительства над несовершеннолетними

Государственная поддержка опеки и попечительства в настоящее время выражается прежде всего в предоставлении материальной помощи лицам, взявшим на себя заботу о ребенке. 1) Опекуны имеют право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора лет (ст. 13 Закона РФ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»). 2) В случае если опекун или попечитель не получают денежных средств на содержание ребенка (так называемое «опекунское пособие»), они имеют право на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии со ст. 16 этого же Закона. Данное пособие выплачивается на каждого принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с опекуном (попечителем) ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения — до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет). При этом право на пособие возникает лишь при условии, что среднедушевой доход вновь образованной семьи не превышает величину прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации, установленную в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» <*>. ——————————— <*> Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 27.05.2000) «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. N 43. Ст. 4904; 2000. N 22. Ст. 2264.

3) Дети, помещенные в семьи опекунов и попечителей, имеют право на «полное государственное обеспечение» согласно Закону РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» <*>. Это право реализуется путем выплаты опекунам (попечителям) денежных средств на содержание ребенка («опекунское пособие»). Приказом Министерства образования РФ от 19.08.1999 N 199 <**> утверждено Положение о порядке выплаты денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой (попечительством). ——————————— <*> Собрание законодательства РФ. 1996. N 52. Ст. 5880; 1998. N 7. Ст. 788; 2000. N 33. Ст. 3348; 2002. N 15. Ст. 1375. <**> Российская газета. N 48. 10.03.2000.

В настоящее время выплачиваемые суммы составляют соответственно 500 рублей ежемесячно для первого пособия и 70 (или 105) рублей для второго. В то же время сумма денежных средств на содержание ребенка (третье из указанных видов пособий) определяется, согласно упомянутому Приказу, исходя из установленных натуральных норм по фактическим ценам данного региона. К сожалению, не во всех регионах выплата данных сумм производится именно в таком порядке. Так, например, в соответствии с Указом Президента Республики Бурятия «О выплате опекунских пособий детям — сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» <*> с 1 января 2000 года (до 1 июля 2002 г., когда этот Указ был отменен) выплата данных средств в республике осуществлялась из расчета 440 рублей на одного ребенка. Данная сумма, во-первых, являлась фиксированной и устанавливалась для платежей, производимых в течение всего года. Во-вторых, данная сумма была практически в три раза меньше прожиточного минимума в республике. Такое положение вещей, безусловно, противоречит законодательству <**>. ——————————— <*> КонсультантПлюс:РегиональноеЗаконодательство. <**> Сходные положения были предусмотрены Законом Еврейской автономной области «О делегировании государственных полномочий по выплате денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством), органам местного самоуправления и об установлении размера выплаты денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством)», согласно которому выплата пособия должна была производиться муниципальными органами управления образованием из расчета 0,51% прожиточного минимума на детей дошкольного возраста и 0,61% прожиточного минимума на детей школьного возраста. Закон утратил силу в декабре 2001 г. // КонсультантПлюс:РегиональноеЗаконодательство.

В тех регионах, где начисление выплачиваемых сумм производится в полном соответствии с упомянутым Приказом Министерства образования РФ, ежемесячные платежи составляют до 100 у. е. Нельзя не заметить, что по целому ряду причин в настоящий период государственная поддержка опеки и попечительства осуществляется крайне неудовлетворительно. В конце 90-х — начале 2000-х годов существовала ситуация, в которой выплата денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой (попечительством), почти не производилась или производилась со значительными задержками и не в полном объеме. Проблема сводилась к двум основным вопросам — за счет каких средств и в каком объеме должны производиться выплаты. Приведем пример. Прокурор Тальменского района Алтайского края обратился в суд с иском в интересах нескольких несовершеннолетних о взыскании пособий и возмещении убытков, ссылаясь на то, что согласно распоряжению главы администрации района денежные средства на содержание детей выплачивались в фиксированной сумме — 80 тыс. рублей (1995 год) ежемесячно <*>. Несмотря на рост потребительских цен, размер этих денежных средств не изменялся. При таких обстоятельствах суд первой инстанции руководствовался размером действительных затрат на содержание детей — сирот в сумме 277160 рублей, расчет которых произведен отделом статистики района на 1 января 1995 г. Надзорная инстанция отменила данное решение, однако его правильность была подтверждена Верховным Судом РФ. В этом судебном деле интересен другой момент. Верховный Суд РФ указывает: «Суд правильно привлек администрацию района к участию в деле в качестве надлежащего ответчика и взыскал с нее денежные суммы в пользу истцов. Районный отдел народного образования, который должен производить выплаты на содержание подопечных, не является юридическим лицом. Финансирование расходов на эти цели производится через районную администрацию, которая отпускает денежные средства, подлежащие выплате опекунам и попечителям, в нижестоящие сельские Советы». ——————————— <*> См.: Определение СК Верховного Суда РФ от 14 марта 1997 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997 N 7. С. 5.

Действующие нормы предусматривают, что осуществлять выплату указанных средств должны органы опеки и попечительства. В то же время само пособие «запланировано» Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Согласно данному акту порядок возмещения расходов на выплату данного пособия должен быть предусмотрен Правительством РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ. Однако Постановление Правительства «О неотложных мерах по социальной защите детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» <*>, посвященное данным вопросам, источника выплаты пособия не указало. ——————————— <*> Постановление Правительства РФ от 20.06.1992 N 409 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.1992 N 483, от 17.07.1996 N 829, от 30.03.1998 N 366, от 21.12.2000 N 999, от 14.05.2001 N 374) «О неотложных мерах по социальной защите детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // В данном виде документ опубликован не был. Текст взят в информационно — правовой системе «КонсультантПлюс:ВерсияПроф».

Таким образом, нормативные акты федерального уровня создали ситуацию, в которой обязанность выплаты возложена на конкретное лицо — орган опеки и попечительства, но в то же время предоставление этим органам соответствующих средств из федерального бюджета не предполагается <*>. Как результат — органы местного самоуправления не справились с возложенными на них обязанностями. На практике это породило проблему определения надлежащего ответчика по иску о взыскании невыплаченных пособий — истцы обращались и непосредственно к органам опеки и попечительства, и к администрациям муниципальных образований, и к финансовым комитетам органов местного самоуправления, а также к финансовым комитетам органов власти субъектов РФ. Как было показано выше, Верховный Суд РФ полагает, что надлежащим ответчиком в этих случаях является то подразделение, которое в данном муниципальном образовании является органом опеки и попечительства, но лишь при условии, что оно обладает статусом юридического лица. В противном случае в качестве плательщика, по мнению Верховного Суда, должен выступать следующий вышестоящий орган местного самоуправления общей компетенции (например, администрация района). ——————————— <*> Данная проблема была предметом обсуждения в рамках рассмотрения Верховным Судом РФ заявления финансового управления Правительства Еврейской автономной области о признании п. 1 Положения «О порядке выплаты денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей — сирот и детей, находящихся под опекой (попечительством)» не соответствующим Конституции РФ. Заявитель, ссылаясь на ст. 132 Конституции РФ, указывал на то, что осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий может производиться лишь с передачей им соответствующих финансовых средств. Однако Верховный Суд в указанных актах противоречия Конституции не усмотрел и оставил заявление без удовлетворения. Решение Верховного Суда РФ от 07.04.2000 N ГКПИ 00-248 // Документ опубликован не был. КонсультантПлюс:ВерсияПроф.

Основания назначения ребенку опекуна (попечителя)

Закон предусматривает следующие основания для назначения ребенку опекуна (попечителя): — факт отсутствия попечения со стороны родителей или заменяющих их лиц (ст. 145 СК РФ); — рождение ребенка у лиц, не достигших 16 лет (ст. 62 СК РФ). Отсутствие в отношении ребенка родительского попечения или попечения со стороны иных лиц, обязанных осуществлять его воспитание. Пункт 1 ст. 121 СК РФ предлагает примерный перечень случаев, в которых ребенок считается оставшимся без родительского попечения (юридических фактов): — смерть родителей (добавим, что в данном случае следует иметь в виду и случаи объявления родителя умершим, которое производится судом и по правовым последствиям приравнивается к смерти); — лишение их родительских прав; — ограничение их в родительских правах; — признание родителей недееспособными; — болезнь родителей; — длительное отсутствие родителей; — уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов; — отказ родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений. В большинстве случаев существуют документы, которые удостоверяют перечисленные факты. Так, например, смерть или объявление умершим в соответствии со ст. 47 ГК РФ и Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» <*> подтверждаются свидетельством о смерти. Факт признания родителя недееспособным имеет место при наличии вступившего в силу решения суда, вынесенного на основании ст. 29 ГК РФ. ——————————— <*> Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 29.04.2002) «Об актах гражданского состояния» // Собрание законодательства РФ. 1997. N 47. Ст. 5340; 2001. N 44. Ст. 4149; 2002. N 18. Ст. 1724.

Лишение родительских прав и ограничение в родительских правах также производятся в судебном порядке с вынесением соответствующего решения. Отказ родителя забрать своего ребенка на практике, как правило, оформляется письменно. Такое оформление распространено в родильных домах при отказе матери взять ребенка с собой после родов и связано с тем, что на местах по сей день применяют утративший силу Приказ Минздрава СССР от 19.11.1986, которым была утверждена форма отказа от родительских прав <*>. В соответствии с действующим законодательством такой отказ не означает невозможности установления материнства. Напротив, в приведенной ситуации в соответствии с Семейным кодексом РФ и статьей 16 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» запись о матери должна быть произведена по инициативе соответствующего должностного лица медицинской или иной организации. ——————————— <*> Приказ Минздрава СССР от 19.11.1986 N 1525 «Об утверждении «Положения о доме ребенка» и «Инструкции о порядке приема детей в дом ребенка и выписке из него» // Документ опубликован не был. Использован текст, размещенный в базе КонсультантПлюс:ДокументыСССР.

Например, при оставлении ребенка в родильном доме заявление о рождении должен подать руководитель этой организации, а при рождении ребенка в исправительной колонии — начальник колонии. Во всех случаях женщина должна быть записана матерью на основании медицинского документа, выдача которого может производиться лишь тогда, когда у медицинского работника нет сомнений в личности матери, а ее фамилия, имя, отчество и иные данные ему доподлинно известны. В настоящее время такой документ именуется «медицинское свидетельство о рождении» <*>. К другим основаниям совершения записи о матери ребенка Закон «Об актах гражданского состояния» относит заявление лица, присутствовавшего во время родов, а также решение суда об установлении факта рождения ребенка данной женщиной (п. 4 ст. 14). ——————————— <*> См.: Приказ Минздрава РФ от 07.08.98 N 241 «О совершенствовании медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти, в связи с переходом на МКБ-Х» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. N 28.

Итак, если все же заявление об отказе от ребенка было матерью подписано, то оно может служить одним из доказательств по делу о лишении матери родительских прав (ст. 69 СК РФ). Кроме того, при наличии такого заявления работник медицинской организации обязан в соответствии со ст. 122 СК РФ сообщить об отказе в орган опеки и попечительства по месту нахождения ребенка (по месту нахождения медицинского учреждения), а последний, в свою очередь, обязан осуществить первичный учет ребенка и решить вопрос о его устройстве. Такие обстоятельства, как болезнь или отсутствие родителя <*>, а также уклонение от воспитания ребенка, необязательно должны подтверждаться какими-либо документами. Поэтому СК РФ устанавливает обязанность всех должностных лиц и граждан, которым стало известно об утрате ребенком родительского попечения, сообщить об этом органу опеки и попечительства. ——————————— <*> В частности, в ст. 121 СК РФ имеется в виду любое длительное отсутствие родителя, а не только его безвестное отсутствие, установленное вступившим в силу решением суда (ст. 42 ГК РФ). Срок отсутствия родителя семейным законодательством не определяется, поэтому орган опеки и попечительства вправе самостоятельно решать вопрос об устройстве ребенка, учитывая то, сколько времени нет родителя рядом с ребенком, по каким причинам он отсутствует, кто в его отсутствие заботится о ребенке, а также сколько лет самому ребенку. Нет необходимости, например, назначать попечителя в том случае, когда 16-летний студент университета проживает один несколько месяцев в связи с тем, что его родители находятся в командировке.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством основанием для принятия мер по устройству ребенка, оставшегося без попечения родителей, является получение органом опеки и попечительства информации об утрате им родительского попечения как в письменной, так и в устной форме от любых лиц, а также получение информации любым другим способом (проверка условий жизни ребенка, сообщения в средствах массовой информации и пр.). Обязанность решить вопрос об устройстве ребенка возлагается на орган опеки и попечительства и в других случаях «отсутствия родительского попечения» помимо указанных в ст. 121 СК РФ, к которым относятся: — пребывание родителя (родителей) в местах лишения свободы <*>; ——————————— <*> Специальные правила устройства детей тех женщин, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях, предусматривает Уголовно — исполнительный кодекс РФ (ст. 100).

— отобрание ребенка у родителей или лиц, их заменяющих, при непосредственной угрозе его жизни или здоровью (ст. 77 СК РФ); — признание усыновителей недееспособными, болезнь усыновителей, их длительное отсутствие, уклонение от воспитания усыновленного и защиты его интересов, отказ забрать ребенка из воспитательных и иных учреждений (то есть все случаи, перечисленные в ст. 121 СК применительно к родителям); — отмена усыновления (п. 2 ст. 143 СК РФ); — расторжение договора о передаче ребенка в приемную семью или истечение срока его действия; — иные ситуации, в которых лицо или лица, осуществляющие попечение над ребенком, перестают исполнять свои обязанности (например, прекращение «патронатной» семьи, ликвидация детского учреждения и пр.). Как отмечалось выше, избрание конкретной формы устройства ребенка — прерогатива органа опеки и попечительства. Законодательство не диктует ему правил выбора. Однако любые действия, совершаемые кем-либо в отношении ребенка, должны осуществляться в соответствии с его интересами. Интересы ребенка определены Конвенцией ООН «О правах ребенка», Семейным кодексом РФ. Так, в ст. 1 СК РФ указано: «Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами… приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних членов семьи». Автор не может предложить здесь четко определенного руководства к действию, поскольку всякий раз выбор формы устройства зависит от конкретной жизненной ситуации. Однако во всех случаях лица, принимающие соответствующее решение, должны руководствоваться здравым смыслом. Так, по телевидению была показана передача, в которой рассказывалось о судьбах российских детей, переданных на усыновление за рубеж. Двоих детей, которых бросила мать и воспитывала бабушка, усыновили разные итальянские семьи. По сей день судьба этих детей в Италии не известна. Так оказались разлучены брат и сестра, бабушка потеряла внуков, а российское государство — своих граждан. Именно в такой ситуации наиболее предпочтительной формой устройства детей могло бы стать установление опеки. Второе основание для назначения ребенку опекуна — недостижение его родителем шестнадцати лет. В действующем Семейном кодексе РФ прямо закреплено положение, согласно которому несовершеннолетние родители имеют право устанавливать материнство и отцовство в отношении своих детей. Ранее такое правило содержалось не в Кодексе о браке и семье, а в Инструкции Минюста СССР «О порядке регистрации актов гражданского состояния в СССР» <*>. ——————————— <*> Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. N 11. 1991.

Смысл положения закона сводится к тому, что вне зависимости от возраста отца или матери ребенка они вправе подать в орган загса заявление о регистрации рождения ребенка, даже в том случае, если не состоят друг с другом в браке. При этом, например, матери принадлежит право по достижении 14 лет обращаться в суд с иском об установлении отцовства. Однако несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, не обладают в данных правоотношениях полной семейной дееспособностью. В соответствии с п. 2 ст. 62 СК РФ они вправе самостоятельно осуществлять родительские права лишь по достижении ими возраста шестнадцати лет. До этого времени их ребенку может быть назначен опекун. Таким образом, статья 62 СК РФ предусматривает дополнительное основание установления опеки. В данном случае ребенок, которому назначается опекун, не относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей. Назначение ему опекуна не является обязательной мерой и должно применяться по усмотрению органа опеки и попечительства. Необходимость в назначении опекуна вызвана тем, что сам несовершеннолетний родитель, не обладая в достаточном объеме дееспособностью, не способен представлять интересы своего ребенка. Таким образом, законным представителем ребенка будет его опекун. Именно это лицо вправе получать и расходовать причитающиеся ребенку средства, заключать от его имени сделки, участвовать в иных отношениях в качестве законного представителя. В то же время, как указано в законе, опекун ребенка несовершеннолетних родителей будет осуществлять его воспитание совместно с родителями. Разногласия, возникающие между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и попечительства. На деле совместное воспитание ребенка опекуном и родителем возможно лишь в том случае, когда все эти лица проживают в одном жилом помещении. Такое возможно, например, если опекуном ребенка назначена мать несовершеннолетней матери (бабушка ребенка). В остальных случаях функции опекуна сводятся к представительству интересов ребенка.

Права, обязанности и ответственность опекунов и попечителей над детьми

Права и обязанности опекунов и попечителей над детьми во многом сходны с родительскими правами и обязанностями. В первую очередь следует выделить такую обязанность, как обязанность воспитывать ребенка (заботиться о его психическом, духовном и нравственном развитии). Осуществление воспитания является одновременно и правом опекуна, который может избирать для этого любые способы. Однако закон (п. 1 ст. 150 СК РФ) устанавливает и пределы усмотрения опекуна (попечителя) в осуществлении права на воспитание. Во-первых, опекун (попечитель) не вправе, воспитывая ребенка, причинять вред его физическому и психическому здоровью, нравственному развитию. «Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей» — запрет, установленный ст. 65 СК РФ. Во-вторых, закон предписывает опекуну (попечителю) учитывать при выборе способов воспитания мнение ребенка. Право ребенка выражать свое мнение закреплено в ст. 57 СК РФ. Ребенок имеет право быть заслушанным всегда, следовательно, как опекун (попечитель), так и работники органа опеки и попечительства и иные лица обязаны его выслушать. При этом учитывать мнение ребенка необходимо, по общему правилу, лишь после достижения им десяти лет. Учет мнения ребенка не означает принятия желаемого им решения (например, не ходить в школу). Согласие или несогласие ребенка имеет юридическое значение лишь в случаях, прямо указанных в законе (при усыновлении, передаче в приемную семью и пр.). В-третьих, способы воспитания ребенка должны избираться опекуном (попечителем) с учетом рекомендаций органа опеки и попечительства). Такие рекомендации (советы) могут быть выражены как в письменной, так и в устной форме. Однако опекун (попечитель) не обязан строго им следовать. Несоблюдение рекомендаций органа опеки и попечительства по поводу воспитания ребенка не может служить, например, основанием для отстранения опекуна (попечителя) от исполнения обязанностей, если при этом им не были допущены более серьезные нарушения. Осуществление воспитательных функций опекуном (попечителем), как правило, невозможно без совместного проживания с ребенком. Именно поэтому ст. 36 ГК РФ устанавливает обязанность опекунов (попечителей) несовершеннолетних граждан проживать с подопечными. Однако понятно, что такой необходимости нет в тех случаях, когда ребенок почти достиг совершеннолетия и достаточно самостоятелен. Именно поэтому пункт 2 ст. 36 ГК допускает раздельное проживание попечителя и подопечного, достигшего 16 лет. Для этого необходимо разрешение органа опеки и попечительства, которое, в свою очередь, может быть дано при условии, что раздельное проживание не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного. Данное правило согласуется с другим положением ГК РФ, предоставляющим несовершеннолетнему, достигшему 16 лет, возможность получить дееспособность в полном объеме (эмансипация). Очевидно, что законодатель считает возможным в отдельных случаях доверить шестнадцатилетним гражданам их судьбу. Так или иначе, выбор предоставлен органу опеки и попечительства, в котором должны работать специалисты — педагоги и психологи. Их задача — выяснить степень готовности несовершеннолетнего к самостоятельной жизни в условиях отсутствия постоянного контроля со стороны попечителя. Закон не предлагает четких критериев для выдачи разрешения на раздельное проживание ребенка и попечителя. Представляется, что это возможно, например, при поступлении несовершеннолетнего в образовательное учреждение, находящееся в другом населенном пункте. В тех случаях, когда опекун или попечитель допускает без уважительных причин длительное отдельное проживание подопечного ребенка, такой факт является нарушением с его стороны и может служить основанием для отстранения опекуна (попечителя) от исполнения обязанностей. Пункт 3 ст. 39 ГК РФ расценивает это как оставление подопечного без надзора и необходимой помощи и позволяет органу опеки и попечительства «принять необходимые меры для привлечения виновного гражданина к установленной законом ответственности». С обязанностью воспитывать ребенка тесно связана и обязанность обеспечить получение ребенком основного общего образования (п. 4 ст. 43 Конституции РФ, п. 1 ст. 150 СК РФ). Закон РФ «Об образовании» <*> определяет понятие этого вида образования в статье 19. В соответствии с нормами СК РФ опекуны (попечители) вправе выбирать образовательное учреждение, где будет обучаться ребенок, а также форму обучения. ——————————— <*> Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 25.07.2002) «Об образовании» // В данном виде документ опубликован не был. Текст взят в информационно — правовой системе «КонсультантПлюс:ВерсияПроф».

Законодательство позволяет получать образование не только в традиционной форме — путем очного обучения в специальном учреждении, но и в форме семейного образования и самообразования, экстерната. Таким образом, опекун (попечитель) ребенка вправе решить вопрос о том, будет ли ребенок обучаться в школе и в какой именно, либо он получит образование на дому — с помощью услуг репетитора или самого опекуна (попечителя). При этом мнение самого ребенка подлежит учету. Следующая обязанность (и одноименное право) опекунов (попечителей) — заботиться о здоровье ребенка и его физическом развитии. И вновь закон не устанавливает способов осуществления такой заботы. В этом и нет необходимости. Опекун (попечитель) ребенка обязан совершать все необходимые действия, чтобы обеспечить полноценное физическое развитие ребенка. В первую очередь ребенка надо обеспечить питанием. В круг этих действий входит также медицинский уход (осуществляемый в случае болезни самим опекуном или в необходимых случаях специалистом) и профилактика заболеваний ребенка, включающая занятия спортом и т. п. Еще раз повторим, что для закона не главное, что именно будет делать опекун (попечитель), чтобы вырастить здорового ребенка. Более значимы юридические последствия того, что ребенок по вине лица, осуществляющего его воспитание, оказался нездоров. Другим немаловажным фактором, формирующим полноценную личность, является общение. Законодательство специально регулирует порядок общения ребенка с родственниками, основываясь на том, что именно данные социальные связи для него наиболее полезны и необходимы. Согласно ст. 55 СК РФ ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Это право должно быть осуществлено, как правило, во всех случаях, в том числе и в случае нахождения ребенка в экстремальной ситуации (п. 2 ст. 55 СК). Несовершеннолетнее лицо, находясь в местах предварительного заключения, лишения свободы, в лечебных и иных учреждениях, вправе общаться со своими родственниками, однако лишь в том порядке, который предусмотрен специальным законодательством <*>. ——————————— <*> К сожалению, например, действующее уголовно — процессуальное законодательство не устанавливает специальных гарантий осуществления данного права.

Право на общение с родителями должно осуществляться даже в тех ситуациях, когда ребенок и родитель проживают в разных государствах. Данное право прекращает свое существование в случае лишения родителя (обоих родителей) родительских прав; оно временно не может осуществляться при ограничении родительских прав, поскольку последствием такого ограничения является отстранение родителя от личного воспитания ребенка. Сказанное означает, что опекун (попечитель) ребенка обязан предоставить родителю ребенка, проживающему отдельно, возможность встречаться с ребенком и участвовать в его воспитании. Отказ в таких встречах правомерен только при лишении родительских прав или ограничении в родительских правах. Общение ребенка с бабушками, дедушками и иными родственниками регулируется ст. 67 СК РФ. Защита права ребенка и прав его родственников на общение осуществляется, во-первых, с помощью обращения в орган опеки и попечительства. В соответствии с п. 2 ст. 67 СК РФ этот орган может обязать лицо, с которым проживает ребенок, не препятствовать его общению с родственниками. Однако совершенно очевидно, что этот способ недостаточно эффективен, поскольку не предусматривает специальной административно — правовой меры воздействия на нарушителя. Родственник, которому препятствуют в общении с ребенком, вправе обратиться в суд с иском об установлении порядка общения. При разрешении спора суд обязан исходить из интересов ребенка. Огромное значение для осуществления права на общение будет иметь формулировка судебного решения. Так, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 <*> обращает внимание судов на то, что при вынесении решения об установлении порядка общения ребенка с родителем, проживающим отдельно, в резолютивной части решения необходимо четко «определить порядок такого общения (время, место, продолжительность общения и т. п.)». Это же правило необходимо распространить и на решения, выносимые в пользу бабушек, дедушек и иных родственников. Четкость изложения порядка общения позволит при исполнении судебного акта устранить споры, связанные с порядком его исполнения. ——————————— <*> См.: п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.98 N 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» // Российская газета. N 110. 10.06.1998.

И наконец, неисполнение обязанным лицом (в нашем случае опекуном или попечителем) судебного решения влечет согласно ст. 73 Закона РФ «Об исполнительном производстве» применение к нему штрафных санкций (наложение на должника штрафа в размере до 200 минимальных размеров оплаты труда). Представительство и защита прав и интересов ребенка — та обязанность опекуна (попечителя), исполнение которой осуществляется с помощью юридических действий. Таких действий опекуны (попечители) должны совершать немало. В первую очередь речь пойдет о сделках, заключаемых от имени подопечного. Роли опекунов и попечителей здесь различны. Опекун совершает сделки от имени малолетних граждан (за исключением тех сделок, которые в соответствии с п. 2 ст. 28 ГК РФ малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать самостоятельно). Попечитель дает согласие подопечному на совершение сделок, кроме тех сделок, которые перечислены в п. 2 ст. 26 ГК РФ. Полномочия опекунов и попечителей не распространяются на сделки с тем имуществом подопечного, которое в соответствии со ст. 38 ГК РФ передано в доверительное управление. Согласно ст. 37 ГК РФ для совершения опекунами (попечителями) указанных действий в ряде случаев требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства. Такое предварительное разрешение может содержать целый ряд условий. Приведем выдержку из письма Министерства образования РФ <*>, в котором содержатся рекомендации для органов опеки и попечительства: ——————————— <*> Письмо Минобразования РФ от 09.06.99 N 244/26-5 «О дополнительных мерах по защите жилищных прав несовершеннолетних» // Вестник образования. N 8. 1999.

«Продажа жилых помещений, принадлежащих несовершеннолетним, находящимся в учреждениях для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников в возрасте до 18 лет либо проживающих в семьях опекунов (попечителей), не рекомендуется. При рассмотрении вопросов по отчуждению жилых помещений, принадлежащих на праве собственности, в том числе несовершеннолетним, органам опеки и попечительства рекомендуется запрашивать дополнительно к документам, установленным в письме от 20 февраля 1995 г. N 09-М «О защите жилищных прав несовершеннолетних», следующие документы: а) заявление несовершеннолетнего старше 14 лет о согласии на данную сделку; б) справки БТИ, удостоверяющие балансовую стоимость жилых помещений на момент обращения; в) разрешение на регистрацию в населенном пункте субъекта Российской Федерации в случае выезда семьи по новому адресу из ОВД (форма 6); г) выписку (справку) из домовой книги с места регистрации несовершеннолетнего по месту жительства. В случае выдачи органом опеки и попечительства предварительного разрешения на совершение сделки по продаже жилых помещений с приобретением жилья после его продажи (с последующим приобретением) в постановляющей части постановления (распоряжения) необходимо указывать, что продажа производится с обязательным приобретением жилой площади на имя несовершеннолетнего в случае, если он теряет долю собственности, или указывается, где он будет проживать в случае, если он является только членом семьи собственника. На этом основании оформляется договор продажи жилого помещения с условием. Копия договора предоставляется в орган опеки и попечительства. Оформление предварительного разрешения на совершение сделки с жилыми помещениями, в которых несовершеннолетние являются собственниками, сособственниками, членами семьи собственника жилого помещения, дома, производится в форме постановления (распоряжения) органа местного самоуправления по месту жительства несовершеннолетних». Отметим, что в данном документе допущена неточность. Несовершеннолетние старше 14 лет, обладающие помещением на праве собственности, не дают согласие на сделку, а сами совершают ее с согласия попечителя. Специальные правила установлены жилищным законодательством в отношении такой сделки, как заключение договора о передаче жилья в собственность несовершеннолетнего (приватизация). Согласно ст. 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» <*> в случае утраты попечения родителей, если в жилом помещении остались проживать исключительно несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, опекуны (попечители)… в течение трех месяцев оформляют договор передачи жилого помещения в собственность детям — сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. ——————————— <*> Закон от 04.07.91 N 1541-1 (ред. от 20.05.2002) «О приватизации жилищного фонда в РФ» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 11.07.91. N 28. Ст. 959; 14.01.1993. N 2. Ст. 67; Российская газета. N 154. 14.08.94; N 62. 01.04.1998; N 88. 07.05.1999; 31.05.2001; N 90. 23.05.2002.

Если несовершеннолетний не достиг 14 лет, то договор должен быть заключен от его имени его опекуном с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. В том случае, когда опекун не исполняет данную обязанность, орган опеки и попечительства сам должен заключить указанный договор. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет заключает договор самостоятельно с согласия попечителя (которое, в свою очередь, требует предварительного разрешения органа опеки и попечительства). Как установлено в упомянутом Законе, оформление договора передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние, проводится за счет средств местных бюджетов. Дальнейшее распоряжение приватизированным жилым помещением осуществляется по общим правилам, установленным ст. 37 ГК РФ. Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» устанавливает лишь одно дополнительное требование — «средства от сделок с приватизированными жилыми помещениями, в которых проживают (проживали) исключительно несовершеннолетние, зачисляются… опекунами (попечителями)… на счет по вкладу на имя несовершеннолетнего в местном отделении Сберегательного банка». Опекун или попечитель вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства производить необходимые для содержания подопечного расходы за счет сумм, причитающихся подопечному в качестве его дохода. Забота об интересах несовершеннолетнего помимо совершения сделок или их одобрения должна выражаться и в иных юридических действиях опекунов (попечителей). Так, попечители несовершеннолетних имеют право и обязаны ходатайствовать об ограничении дееспособности несовершеннолетнего (п. 4 ст. 26 ГК РФ). Такое ограничение возможно лишь по решению суда и состоит в ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами (за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел гражданскую дееспособность в полном объеме). Исполняя свои обязанности, попечитель также вправе повлиять на возможность объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипацию). Эмансипация (ст. 27 ГК РФ) при наличии согласия попечителя на нее будет производиться в административном порядке, а при его отсутствии — только по решению суда. Повторим, что объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным влечет за собой «автоматическое» прекращение попечительства. В то же время попечитель не правомочен давать несовершеннолетнему согласие на вступление в брак до достижения восемнадцати лет, т. к. Семейный кодекс РФ связывает возможность регистрации такого брака только с разрешением органов местного самоуправления. Одна из обязанностей опекунов и попечителей юридического характера состоит также в оспаривании совершенных несовершеннолетним сделок. При этом следует помнить, что совершенные малолетним ребенком за рамками его дееспособности сделки ничтожны (ст. 172 ГК РФ), то есть недействительны независимо от признания их таковыми судом, а совершенные несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет — оспоримы, т. е. могут быть признаны судом недействительными по иску попечителя, если он не давал согласия на их совершение (ст. 175 ГК РФ). Для выяснения возможности оспаривания той или иной сделки необходимо сравнить ее с предоставленными законом несовершеннолетнему возможностями, закрепленными в статьях 26 и 28 ГК РФ. Гражданский кодекс (п. 2 ст. 172) предоставляет опекуну малолетнего ребенка еще одно полномочие — требовать признания действительной той заключенной им сделки, которая ему полезна. «В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего». Немало полномочий опекунов (попечителей), носящих юридический характер, связаны с осуществлением личных прав ребенка. Прежде всего в соответствии со ст. 49 СК РФ опекуны (попечители) ребенка имеют право подавать заявление об установлении отцовства в судебном порядке. При вынесении положительного решения по такому иску и вступлении его в законную силу статья 54 Федерального Закона «Об актах гражданского состояния» позволяет опекуну (попечителю) подать заявление в орган загса о государственной регистрации установления отцовства на основании решения суда. В то же время право сменить по своему усмотрению ребенку имя, фамилию или отчество опекунам (попечителям) не дано. До достижения ребенком, переданным под опеку, возраста 14 лет данное ему изначально имя вообще не подлежит перемене. Лишь по достижении возраста четырнадцати лет, как установлено ст. 58 указанного Федерального закона, сам несовершеннолетний вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество. При этом перемена имени производится при наличии согласия попечителя, а при отсутствии такого согласия — на основании решения суда (за исключением случаев приобретения лицом полной гражданской дееспособности). С волей опекуна или попечителя может быть связано и гражданство ребенка (ст. 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» <*>). Вопросы, связанные с пересечением несовершеннолетними, находящимися под опекой или попечительством, государственной границы РФ, регулируются статьями 20 и 21 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» <**>. Данный нормативный акт устанавливает, что опекуны и попечители несовершеннолетних вправе не дать разрешение на выезд ребенка за пределы РФ. В этом случае несогласие опекуна (попечителя) подлежит судебному обжалованию. ——————————— <*> Собрание законодательства РФ. 2002. N 22. Ст. 2031. <**> Федеральный Закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 24.06.1999) «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» // Собрание законодательства РФ. 1996. N 34. Ст. 4029; 1998. N 30. Ст. 3606; 1999. N 26. Ст. 3175.

В то же время опекун (попечитель) вправе непосредственно сопровождать ребенка при выезде за рубеж либо дать согласие на такой выезд без его сопровождения <*>. Согласие опекуна (попечителя) должно быть нотариально удостоверено, а в случае, «если несовершеннолетний гражданин выезжает из Российской Федерации на срок свыше трех месяцев, это согласие должно быть также заверено органами опеки и попечительства» (ст. 20 Закона). ——————————— <*> Однако вызывает недоумение правило, содержащееся в ст. 22 данного Закона: «При организованном выезде групп несовершеннолетних граждан Российской Федерации без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей обязанности законных представителей несовершеннолетних несут руководители выезжающих групп». Эти лица могут быть признаны представителями детей в силу указания закона только в отношениях с органами и должностными лицами Российской Федерации и государства пребывания. Для представительства интересов детей в иных отношениях (например, при общении ребенка с родственниками, проживающими за рубежом) руководитель группы должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Согласно ст. 7 Федерального Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» <*> защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего при оказании ему психиатрической помощи осуществляет его опекун. Однако данная норма, к сожалению, не учитывает изменений в гражданском законодательстве и закрепляет обязанность опекуна осуществлять защиту интересов несовершеннолетнего, не достигшего 15 лет. Данное положение не подлежит применению, поскольку обязанности опекуна с достижением подопечным 14 лет прекращаются. ——————————— <*> Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 25.07.2002) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости СНД и ВС РФ. 20.08.1992. N 33. Ст. 1913; Собрание законодательства РФ. 1998. N 30. Ст. 3613; 2002. N 30. Ст. 3033.

Особенность правового положения попечителей над детьми закреплена даже в нормах уголовно — процессуального законодательства. Ст. 105 УПК РФ устанавливает возможность применения к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому такой меры пресечения, как отдача под присмотр попечителя. Это своего рода личное поручительство (ст. 103 УПК РФ), гарантирующее надлежащее поведение подозреваемого или обвиняемого и его явку в суд. Ранее нами были рассмотрены нормы, обеспечивающие государственную поддержку опеки (попечительства). Целый ряд специальных гарантий предусмотрен для опекунов (попечителей) несовершеннолетних, что обусловлено особой важностью выполняемых ими функций по воспитанию подрастающего поколения. Так, помимо уже рассмотренных социальных мер, выраженных в предоставлении ряда пособий опекунам (попечителям) несовершеннолетних, существуют и иные: — Опекунам и попечителям детей — инвалидов гарантировано право на бесплатный проезд на всех видах транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения, кроме такси <*>; ——————————— <*> См.: Федеральный Закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.05.2002) «О социальной защите инвалидов в РФ» // В данном виде документ опубликован не был. Текст взят в информационно — правовой системе «КонсультантПлюс:ВерсияПроф».

— Опекуны детей — инвалидов вправе требовать в льготном порядке погашения государственных долговых товарных обязательств, возникших в отношении их лично <*>; ——————————— <*> Федеральный Закон от 01.06.1995 N 86-ФЗ (ред. от 24.07.2002) «О государственных долговых товарных обязательствах» // Собрание законодательства РФ. 05.06.1995. N 23. Ст. 2171; 2000. N 23. Ст. 2347; 2002. N 30. Ст. 3017.

— Трудовое законодательство закрепляет целый ряд льгот, распространяющихся на опекунов и попечителей детей (ст. ст. 93, 96, 256, 262, 264, 322 ТК РФ); — Налоговое законодательство предоставляет опекунам и попечителям несовершеннолетних право на стандартный налоговый вычет в двойном размере, что означает по существу получение большего заработка по сравнению с другими такими же работниками (ст. 218 НК РФ); — Согласно нормам жилищного законодательства без предоставления другого жилого помещения из служебных жилых помещений не могут быть выселены одинокие лица с проживающими вместе с ними несовершеннолетними детьми. Приведем пример. Производственное объединение предъявило иск к К., опекуну несовершеннолетней Эльмиры, о выселении ее с девочкой со служебной жилой площади. Истцом указывалось, что квартира была предоставлена как служебная Н., которая осуждена за совершение преступления к лишению свободы. Дочь осужденной — Эльмира самостоятельного права пользования этой площадью не приобрела, ее опекун К.- вторая дочь осужденной, права на эту квартиру не имеет, вместе с матерью не проживала, поэтому вместе с подопечной они подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения. Тем не менее, как указала одна из судебных инстанций, в соответствии со ст. 108 ЖК РСФСР не подлежат выселению из служебных жилых помещений без предоставления другого жилого помещения одинокие лица — как наниматель, так и оставшиеся после его выбытия члены семьи с проживающими вместе с ними несовершеннолетними детьми. В этих случаях к одиноким лицам следует относить, в том числе, и опекунов (попечителей). В анализируемой ситуации взрослая дочь нанимателя, не имевшая ранее права пользования данным жилым помещением, приобрела его в связи с тем, что была назначена опекуном несовершеннолетнему ребенку нанимателя <*>. ——————————— <*> См.: Постановление президиума Верховного Суда Татарской АССР (извлечение) // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1985. N 4. С. 12.

Правовой статус опекунов (попечителей) над несовершеннолетними характеризуется также спецификой их гражданско — правовой ответственности. Во-первых, законодательство устанавливает специальные правила для ответственности по сделкам несовершеннолетних. Согласно п. 3 ст. 28 ГК РФ по сделкам малолетнего (не достигшего 14 лет) имущественную ответственность несет своим имуществом опекун, если не докажет, что обязательство было нарушено не по его вине. То есть вне зависимости от того, сам ли опекун совершал сделку от имени малолетнего либо сделка была совершена ребенком в пределах его дееспособности, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возникшего из договора обязательства возлагается на опекуна. В то же время в соответствии с п. 3 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенной им сделке (даже если эта сделка была совершена с письменного согласия попечителя). Так, например, с согласия попечителя 17-летний подопечный заключил договор подряда. В результате гибели материала у заказчика возникли убытки, с требованием о возмещении которых он вправе обратиться лишь к самому несовершеннолетнему. Это означает, что по данному обязательству попечитель не несет субсидиарной ответственности своим имуществом. Во-вторых, существуют правила возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними лицами. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет, его опекун отвечает, если не докажет, что вред возник не по его вине. Обязанность опекуна по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда. Следует учесть, что при определенных обстоятельствах закон допускает возмещение такого вреда за счет учреждений, в которых находится или обучается ребенок. Кроме того, не исключена возможность возмещения вреда за счет самого причинителя, ставшего полностью дееспособным. Данные положения содержатся в статье 1073 ГК РФ. Если же вред причинен лицом в возрасте от 14 до 18 лет, то в первую очередь возмещение вреда производится за счет личного имущества причинителя. И лишь при отсутствии или недостатке такого имущества ответственность может быть возложена на попечителя ребенка («в случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его… попечителем», если он не докажет, что вред возник не по его вине) <*>. Обязанность попечителя по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность (ст. 1074 ГК РФ). ——————————— <*> Исключение составляет случай причинения вреда несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, находившимся в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими. В этой ситуации несовершеннолетний за причинение вреда не отвечает (см. п. 1 ст. 1078 ГК РФ).

Вина опекуна или попечителя предполагается, и он обязан доказывать ее отсутствие. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 3 судам было рекомендовано понимать под виной опекунов (а равно и попечителей) «как неосуществление должного надзора за несовершеннолетними, так и безответственное отношение к их воспитанию или неправомерное использование своих прав по отношению к детям, результатом которого явилось неправильное поведение детей, повлекшее вред (попустительство или поощрение озорства, хулиганских действий, безнадзорность детей, отсутствие к ним внимания и т. п.)» <*>. ——————————— <*> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 3 «О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 7. 1994.

Добавим, что обосновать отсутствие вины опекуна (попечителя) в причинении несовершеннолетним подопечным вреда можно ссылкой еще на одно обстоятельство. Согласно ст. 1075 ГК РФ на родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей. Таким образом, опекун или попечитель вправе доказывать, что неправомерное поведение несовершеннолетнего обусловлено отсутствием надлежащего воспитания в период проживания с родителями (родителем). Действующее законодательство предусматривает общее последствие виновного нарушения опекуном (попечителем) своих обязанностей — его отстранение. П. 3 статьи 39 ГК РФ устанавливает это последствие для всех случаев ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем лежащих на нем обязанностей. Орган опеки и попечительства вправе отстранить данное лицо от исполнения обязанностей, однако не обязан этого делать во всех случаях. Таким образом, на данном органе лежит огромная ответственность за судьбы вверенных его заботам детей. В соответствии со ст. 34 ГК РФ орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного обязан осуществлять надзор за деятельностью опекуна или попечителя. К сожалению, в данный момент ни одним нормативным актом не урегулирован порядок осуществления такого надзора. Не установлена обязанность опекуна (попечителя) давать отчет органу опеки и попечительства в своих действиях, не определены сроки предоставления отчетов, не определены формы непосредственного контроля за условиями жизни, воспитания и обучения ребенка.

——————————————————————